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2021年法考客觀題試題(卷一回憶版 單選部分)

2022-10-12 17:59 點擊:次 【字號:

  一、單項選擇題

  1.關于習近平法治思想,下列哪一說法是錯誤的?
 
  A.堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統(tǒng)一,最根本的是堅持黨的領導
 
  B.以人民為中心是中國特色社會主義法治的本質要求
 
  C.中國特色社會主義法治道路,根植于我國社會主義初級階段的基本國情,繼承古代優(yōu)秀法律文化傳統(tǒng),借鑒國外優(yōu)秀法律制度,是唯一正確的法治道路
 
  D.依憲治國、依憲執(zhí)政是建設社會主義法治國家的總抓手
 
  【答案】D
 
  【解析】習近平法治思想要求堅持黨對全面依法治國的領導。黨的領導是推進全面依法治國的法治之魂。堅持黨的領導、人民當家做主、依法治國有機統(tǒng)一,是對中國特色社會主義法治本質特征的科學概括,是對中國特色社會主義法治發(fā)展規(guī)律的本質把握。堅持黨的領導、人民當家做主、依法治國有機統(tǒng)一,最根本的是堅持黨的領導。故A選項內容正確,不當選。
 
  習近平法治思想要求堅持以人民為中心。人民群眾是我們黨的力量源泉,人民離場是中國共產黨的根本政治立場。以人民為中心是中國特色社會主義法治的本質要求,故B項正確,不當選。
 
  習近平法治思想強調,中國特色社會主義道路,是社會主義法治建設成就和經驗的集中體現(xiàn),是建設社會主義法治國家的唯一正確道路。中國特色社會主義法治道路,根植于我國社會主義初級階段的基本國情,繼承古代優(yōu)秀傳統(tǒng)法律文化傳統(tǒng),借鑒國外優(yōu)秀法律制度,是被實踐證明了的符合我國國情、符合人民群眾愿望、符合實踐發(fā)展要求的法治道路。故C正確,不當選。
 
  憲法是國家的根本大法,是治國安邦的總章程,具有最高的法律地位。習近平法治思想強調,依憲治國、依憲執(zhí)政是建設社會主義法治國家的首要任務。建設中國特色社會主義法治體系是推進全面依法治國的總抓手,所以D選項錯誤。當選
 
  2.全面依法治國,必須堅持人民主體地位。對此,下列哪一理解是錯誤的?
 
  A法律既是保障人民自身權利的有力武器,也是人民必須遵守的行為規(guī)范
 
  B人民依法享有廣泛的權利和自由,同時也承擔應盡的義務
 
  C人民通過各種途徑直接行使立法、執(zhí)法和司法的權力
 
  D人民根本權益是法治建設的出發(fā)點和落腳點,法律要為人民所掌握,所遵守,所運用
 
  【答案】C
 
  【解析】我國的法律屬于權利本位,一句話表達我國法律的定位,就是“用法律控制國家權力保障公民權利”。公民權利永遠是被保障的,但這并不意味著公民就可以為所欲為,公民也必須要遵守法律。因為不能違法是底線。故A選項內容正確,不當選。
 
  權利義務具有一致性。沒有無權利的義務,也沒有無義務的權利。故B選項內容正確,不當選。
 
  不能違法是底線。我國的政權組織形式是人民代表大會制度。在我國,立法權歸立法機關行使,執(zhí)法權歸行政機關行使,司法權歸人民法院和人民檢察院行使。法律雖然反映人民的意志,但人民并不能直接立法。故C選項內容錯誤,當選。
 
  高端大氣都正確。習近平法治思想強調,堅持以人民為中心是中國特色社會主義法治的本質要求。推進全面依法治國的根本目的是維護人民權益。故D選項內容正確,不當選。
 
  3.某法院為方便老年人與殘疾人參加訴訟,專門設立了老年人、殘疾人快速通道。則,以下哪一說法是錯誤的?
 
  A.法院的做法體現(xiàn)了司法為民、司法便民的要求
 
  B.法院的做法違背了法律面前人人平等原則,不利于實現(xiàn)司法公正
 
  C.保障弱勢群體的權益是實現(xiàn)司法公正的必然要求
 
  D.司法公正對社會公正具有關鍵的引領作用,司法不公對社會公正具有致命的破壞作用
 
  【答案】B
 
  【解析】習近平法治思想強調以人民為中心是中國特色社會主義法治的本質要求。法治建設要為了人民、依靠人民、造福人民、保護人民。法院專門設立了老年人、殘疾人快速通道,有助于滿足老年人與殘疾人的訴訟需求,體現(xiàn)了司法為民、司法便民的要求。故A選項內容正確,不當選。
 
  法律面前人人平等強調形式平等與實質平等的有機統(tǒng)一,這就要求允許合理差別。合理差別的實質是保障弱者權益。因此,法院專門設立老年人、殘疾人快速通道,并沒有違背法律面前人人平等原則。故B選項內容錯誤,當選,C選項內容正確,不當選。
 
  社會公正要求在政治、經濟、文化、法治、民主等各個方面都必須要實現(xiàn)公正。司法公正要求法律面前人人平等,公平、公正對待各方訴訟參與者,正確適用法律。司法是維護社會公平正義的最后一道屏障,司法公正對社會公正具有關鍵的引領作用,司法不公對社會公正具有致命的破壞作用。故,D選項內容正確,不當選。
 
  4.根據(jù)《中共中央關于加強新時代檢察機關法律監(jiān)督工作的意見》,2020年3月起,最高檢在上海、江蘇、山東、廣東的6家基層檢察院,試點開展“企業(yè)犯罪相對不訴適用機制改革”--檢察機關對于辦理的涉企刑事案件,在依法作出不批準逮捕、不起訴決定或者根據(jù)認罪認罰從寬制度提出輕緩刑建議等的同時,督促涉案企業(yè)作出合規(guī)承諾并積極整改,促進企業(yè)合規(guī)守法經營,預防和減少企業(yè)違法犯罪。則下列哪一說法是錯誤的?
 
  A企業(yè)犯罪相對不訴適用機制改革”的實質是檢察院介入企業(yè)經營,不利于律師行業(yè)的發(fā)展
 
  B.“企業(yè)犯罪相對不訴適用機制改革”有助于充分發(fā)揮檢察職能作用,為經濟社會高質量發(fā)展提供有力司法保障
 
  C.市場經濟的本質是法治經濟, “企業(yè)犯罪相對不訴適用機制改革”有利于在法治軌道上實現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化
 
  D.企業(yè)犯罪相對不訴適用機制改革”依法維護企業(yè)合法權益,有利于營造公平良好的營商環(huán)境,服務保障國家重大戰(zhàn)略實施
 
  【答案】A
 
  【解析】“企業(yè)犯罪相對不訴適用機制改革”并不是檢察院介入企業(yè)經營,而是督促涉案企業(yè)作出合規(guī)承諾并積極整改,促進企業(yè)合規(guī)守法經營,預防和減少企業(yè)違法犯罪。因此,A選項前半句錯誤。“企業(yè)犯罪相對不訴適用機制改革”針對的是涉企刑事案件的企業(yè),督促其合規(guī)積極整改,有利于我國經濟健康向上發(fā)展,促進經濟活力、不但不會對律師行業(yè)造成不利影響,相反,隨著經濟健康發(fā)展,經濟總量增加,更有利于律師行業(yè)。因此,A選項后半句錯誤。故A選項錯誤。
 
  法治必須服務于國家經濟發(fā)展的大局,“企業(yè)犯罪相對不訴適用機制改革"有助于充分發(fā)揮檢察職能作用,為經濟社會高質量發(fā)展提供有力司法保障。故B選項正確。
 
  法治必須服務于經濟大局,為經濟發(fā)展保駕護航。市場經濟的本質是法治經濟,經濟活動必須在法治軌道上推進。“企業(yè)犯罪相對不訴適用機制改革”有利于在法治軌道上實現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。故C選項正確。
 
  市場經濟的本質是法治經濟,法治必須服務于經濟大局,為經濟發(fā)展保駕護航。“ 企業(yè)犯罪相對不訴適用機制改革”通過法治手段維護企業(yè)合法權益,有利于營造公平良好的營商環(huán)境,服務保障國家重大戰(zhàn)略實施。故D選項正確。
 
  本題選擇錯誤選項,故應該選擇A
 
  5.法諺云:語言是法律精神的體現(xiàn),下列哪一說法是正確的?(法)
 
  A.若語言有歧義,則法律無效力
 
  B.若語言相通,則法律必然相通
 
  C.若語言可被翻譯,則法律可被移植
 
  D.若語言表達規(guī)范,則規(guī)范就是法律
 
  【答案】C
 
  【解析】法律的效力來源于法律自身,即國家強制力還來自道德、社會等因素。語言是模糊的,不清晰的,這種模糊和不清晰可能會導致語言有歧義,但有歧義并不必然導致法律無效。故A選項內容錯誤,不當選。正因為語言的模糊性,所以法律解釋必然存在。
 
  不同的語言可以通過學習掌握,語言的相通是可能的。但語言的相通并不意味著法律的相通。社會決定法律,法律反映社會,一個國家的法律取決于本國的政治、經濟、文化、社會、生態(tài)等多種因素,每個國家都有自己的特殊國情,每個國家的法律都是基于本國特殊的國情和社會物質生活條件制定的,其法律當然不一定相通。如英美法系國家和大陸法系國家的語言或許是相通的,但法律上是有所差異的。故B選項內容錯誤,不當選。
 
  法的移植反映一個國家對同時代其他國家法律制度的吸收和借鑒。吸收借鑒其他國家的法律制度以語言文字能夠被翻譯為前提。故C選項內容正確,當選。
 
  一切法律規(guī)范,無論規(guī)則還是原則,都具有語言依賴性,必須以作為“法律語句”的語句形式表達。法律規(guī)范當然要依靠語言表達。但是,規(guī)范包括自然規(guī)范、技術規(guī)范與社會規(guī)范。社會規(guī)范又包括法律規(guī)范、道德規(guī)范、宗教規(guī)范等。故法律只是社會規(guī)范之一。故,D選項錯誤,不當選。考生注意,事物都有歷史性,一般地,選項說A就是B,則該選項即為錯誤。
 
  6.我國《人民警察法》第23條規(guī)定:“人民警察必須按照規(guī)定著裝,佩戴人民警察標志或者持有人民警察證件,保持警容嚴整,舉止端莊。’’ 關于該條文,下列哪一說法是錯誤的?
 
  A.表達的是命令性規(guī)則
 
  B.表達的是強行性規(guī)則
 
  C.表達的是委任性規(guī)則
 
  D.沒有表達法律后果
 
  【答案】C
 
  【解析】法律規(guī)則的分類,主要有如下幾種:
 
  (1)按照規(guī)則所表達的內容規(guī)定不同,法律規(guī)則可以分為授權性規(guī)則與義務性規(guī)則。授權性規(guī)則包括職權性規(guī)則與權利性規(guī)則。職權性主要是授予國家機關相應職權,而權利性規(guī)則主要是授予普通公民相應的權利。義務性規(guī)則包括命令性規(guī)則與禁止性規(guī)則。命令性規(guī)則帶有“應當”“必須”等關鍵字,而禁止性規(guī)則帶有“禁止”“不得”等關鍵字。
 
  (2)按照規(guī)則對人們行為規(guī)定和限定的范圍或程度不同,可以把法律規(guī)則分為強行性規(guī)則和任意性規(guī)則。強行性規(guī)則的內容規(guī)定具有強制性質,行為人沒有選擇余地,不按照規(guī)則要求的行為模式行為即為違法。包括義務性規(guī)則、職權性規(guī)則、人身權性質的規(guī)則。任意性規(guī)則是行為人有選擇余地,在一定范圍內允許人們自行選擇或協(xié)商確定為與不為、為的方式以及法律關系中的權利義務內容的法律規(guī)則。一部分權利性規(guī)則屬于任意性規(guī)則。
 
  (3)按照規(guī)則內容的確定性程度不同,可以把法律規(guī)則分為確定性規(guī)則、委任性規(guī)則和準用性規(guī)則。確定性規(guī)則的內容明確肯定,可直接適用,無須再援引或參照其他規(guī)則來確定其內容的法律規(guī)則。委任性規(guī)則的內容尚未確定,無法直接適用,須相應國家機關通過相應程序制定實施細則。準用性規(guī)則的內容也不確定,無法直接適用,須援引或參照其他法律規(guī)范中的相應內容規(guī)定。
 
  本條表達的規(guī)則屬于命令性規(guī)則、強行性規(guī)則、確定性規(guī)則。故A、B選項正確,不當選,C選項錯誤,當選。
 
  法律規(guī)則的三要素包括假定條件、行為模式、法律后果。法律規(guī)則依靠條文表達,但一個條文不一定恰好表達法律規(guī)則的三個要素。如本條僅表達了行為模式,未表達假定條件和法律后果。故D選項正確,不當選。
 
  本題選擇錯誤選項,故應該選擇C
 
  7.關于法諺:“一切規(guī)則皆有例外,例外也明示規(guī)則”的含義,下列哪一說法是正確的?
 
  A.“規(guī)則有漏洞,原則無歧義’
 
  B.“規(guī)則乃原則之例外”
 
  C.“規(guī)則乃共通原則,原則系特別規(guī)則”
 
  D.“規(guī)則具化原則,原則證成規(guī)則”
 
  【答案】D
 
  【解析】本題屬于典型的“名言警句”型題目。對于這類題目,做題的基本原則是,不看名言警句,直接用掌握的法理學知識點判斷選項的對錯。
 
  社會復雜多變,法律是有局限性的,法律不可能提前將社會發(fā)生的一切情形規(guī)定好,法律漏洞必然存在。故A選項前半句“規(guī)則有漏洞”是正確的。法律規(guī)范的表達離不開語言,因此法律語言必然存在。而語言是不精確的,是有局限性的,故法律也充滿著不確定性,而法律原則因其內容抽象模糊,更容易產生歧義。故A選項后半句錯誤。因此,A選項錯誤,不當選。
 
  法律原則是為法律規(guī)則提供某種基礎或本源的、綜合性的、指導性的價值準則或規(guī)范。原則是規(guī)則的前提和基礎,規(guī)則是原則在不同假定條件下細化的結果。故B選項錯誤,不當選,C選項錯誤,不當選,D選項正確,當選。
 
  “一切規(guī)則皆有例外,例外也明示規(guī)則”的基本含義是,社會是復雜的,法律是有局限性的,法律規(guī)則不可能規(guī)范好一切社會現(xiàn)象,故一切法律規(guī)則都會存在例外。反過來說,正是例外的存在證明了規(guī)則的有效性。
 
  8.為促進中國(上海)自由貿易實驗區(qū)發(fā)展,有關部門決定在上海市暫時停止實施行政法規(guī)《國際海運條例》部分決定,以下哪個主體有權作出決定? (法)
 
  A.上海市政府
 
  B.上海市人大常委會
 
  C.國務院
 
  D.全國人大常委會
 
  【答案】D
 
  【解析】根據(jù)《立法法》第13條:“全國人民代表大會及其常委會委員可以根據(jù)改革發(fā)展的需要,決定就行政管理等領域的特定事項授權在一定期限內在部分地方暫時調整或者暫時停止適用法律的部分規(guī)定。”故D選項正確當選。
 
  9.甲公司和乙公司約定由乙公司為甲公司安裝一套工作軟件,軟件安裝完畢后,甲公司付清價款。乙公司按照約定安裝完成軟件后要求甲公司付款。但甲公司發(fā)現(xiàn),該軟件需要乙公司輸入授權碼才能使用,于是拒絕支付。乙公司訴至法院,認為自己已經完成了安裝義務,輸入授權碼并不屬于安裝義務的一部分。法院審理認為當事人簽訂合同的目的就是為了能夠使用軟件,“安裝完畢”應當包含“完成授權許可”之義,于是判決乙公司敗訴。下列哪一說法是正確的?
 
  A.乙公司對“安裝完畢”進行了比較解釋
 
  B.法院對“安裝完畢”的解釋運用了主觀目的解釋
 
  C.本案出現(xiàn)了解釋方法適用模式中的累積模式
 
  D.本案應當優(yōu)先適用體系解釋
 
  【答案】B
 
  【解析】比較解釋是指根據(jù)外國的立法例和判例學說對某個法律規(guī)定進行解釋,利用另一個國家或者社會的法律狀況證成某個法律解釋結果。本案中,乙公司認為安裝完成,就是在甲公司的電腦系統(tǒng)中將工作軟件安裝好,至于該軟件能不能使用則屬于另一個問題,因此在安裝完成后要求甲公司付款。乙公司死摳“安裝完成”的字面意思,采取的是文義解釋,而非比較解釋。故A選項錯誤,不當選。
 
  立法者的目的解釋,又被稱為主觀目的解釋,是指根據(jù)參與立法的人的意志或立法資料揭示某個法律規(guī)定的含義。本案中,法院認為當事人簽訂合同的目的是為了能夠使用軟件,探尋的是訂立合同的當事人的主觀意志,即本案中甲公司的意志。因此,法院對“安裝完畢”的解釋運用了主觀目的解釋。故B選項正確,當選。
 
  法律解釋方法存在三種適用模式:單一模式、累積模式與沖突模式。(1)單一模式:法律人只適用一種法律解釋方法進行法律解釋。單一模式中的主要的法律解釋方法就是語義學法律解釋方法。(2)累積模式:法律人運用了兩種以上的法律解釋方法而且得到了相同的解釋結果。(3) 沖突模式:法律人運用了兩種以上的法律解釋方法但得到了至少兩個相互對立沖突的解釋結果。沖突模式必然涉及法律方法的位階問題。本案中,乙公司和法院采取了兩種解釋方法,得出了不同的解釋結論,屬于解釋方法適用模式中的沖突模式。故C選項錯誤,不當選。
 
  法律人公認的位階順序為:語義學解釋-體系解釋-立法者意圖解釋-歷史解釋-比較解釋-客觀目的解釋。文義解釋雖然排在首位,但該位階并不是絕對的,最終采用何種解釋方法取決于解釋結果的合理性。本案中,法院采取主觀目的解釋得到的解釋結果更合理,應當優(yōu)先適用主觀目的解釋。故D選項錯誤,不當選。
 
  10.《憲法》第5條第3款規(guī)定:“一切法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)都不得同憲法相抵觸。”關于該條文,下列哪一說法是正確的? (憲)
 
  A.該條文表達的憲法規(guī)范規(guī)定了行為模式
 
  B.該條文表達的憲法規(guī)范屬于確認性規(guī)范
 
  C該條文表達的憲法規(guī)范沒有規(guī)定法律后果
 
  D.該條文表達的憲法規(guī)范是宣言性規(guī)范
 
  【答案】A
 
  【解析】憲法規(guī)范分為確認性規(guī)范、禁止性規(guī)范、權利義務性規(guī)范、程序性規(guī)范等。確認性規(guī)范是對只經在在的事實的認定,確文具體憲法制度和權力關系,以肯定性規(guī)范的存在成為其主要特征。包括:宜言性規(guī)范,調整性規(guī)范(主要涉及國家基本政策的調整),組織性規(guī)范(主要涉及國家政權機構的建立與具體的職權范圍等),授權性規(guī)范等形式。
 
  權利義務性規(guī)范,主要是在調整公民基本權利和義務的過程中形成的。外
 
  程序性規(guī)范,主要涉及國家機關活動程序方面的內容。
 
  禁止性規(guī)范,是對特定主體或行為的一種限制,也稱其為強行性規(guī)范。一般含有“禁止”
 
  “不得”“應當”等詞匯。本條文包含有“不得”,并不屬于確認性規(guī)范和宣言性規(guī)范,而屬于禁止性規(guī)范。故BD選項錯誤,不當選。
 
  法律原則,是為法律規(guī)則提供某種基礎或本源的、綜合性的、指導性的價值準則或規(guī)范,是
 
  法律訴訟、法律程序和法律裁決的確認規(guī)范。與法律規(guī)則一樣,它也是使用命令、禁止、許可等基本道義助動詞來表達。但是,法律原則引起內容較為抽象模糊,并不存在明確的假定條件、行為模式和法律后果。本條屬于憲法的規(guī)定,憲法作為國家的根本大法,其規(guī)范具有根本性、最高性、原則性、綱領性、穩(wěn)定性的特點,因此,憲法規(guī)范往往表現(xiàn)為原則,本條表達的即為原則,并沒有明確的假定條件、行為模式和法律后果。故C選項正確,當選,A選項錯誤,不當選。
 
  11.下列哪一情況,人大代表要終止代表資格? (憲)
 
  A.已經刑事羈押,正在接受審判的
 
  B.人大代表遷出或者調離本行政區(qū)城
 
  C.未經批準兩次不出席本級人大會議
 
  D.被判處管制,但未被附加剝奪政治權利
 
  【答案】C
 
  【解析】根據(jù)《全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》第48 條規(guī)定:“代表有下列情形之一的,暫時停止執(zhí)行代表職務,由代表資格審查委員會向本級人民代表大會常務委員會或者鄉(xiāng)、民族鄉(xiāng)、鎮(zhèn)的人民代表大會報告: (=)因刑事案件被羈押正在受偵查、起訴、審判的: (二)被依法判處管制、拘役或者有期徒刑面沒有附加剝奪政治權利,正在服刑的。”因此,A、D選項所述情形并不會終止資格,而是暫時停止執(zhí)行代表職務。故,A、D選項
 
  錯誤,根據(jù)《全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》第49條規(guī)定:“代表有下列情形之一的, 其代表資格終止: (一)地方各級人民代表大會代表遷出或者調離本行政區(qū)域的; (二) 辭職被接受的; (三)未經批準兩次不出席本級人民代表大會會議的: (四) 被罷免的; (五)喪失中華人民共和國國籍的: (六)依照法律被剝奪政治權利的: (七)喪失行為能力的。”故C選項正確,B選項錯誤。考生注意只有地方備級人大代表遷出或者調離本行政區(qū)域:才會終止代表職務,全國人大代表沒有此限制。
 
  12.  1979年《選舉法》生效后,隨著我國社會和經濟發(fā)展,全國人大多次修訂《選舉法》,逐步調整城市和農村代表比例。《選舉法》第17條規(guī)定:“全國人民代表大會代表名額,由全國人民代表大會常務委員會根據(jù)各省、自治區(qū)、直轄市的人口數(shù),按照每一代表所代表的城鄉(xiāng)人口數(shù)相同的原則,以及保證各地區(qū)、各民族、各方面都有適當數(shù)量代表的要求進行分配。省、自治區(qū)、直轄市應選全國人民代表大會代表名額,由根據(jù)人口數(shù)計算確定的名額數(shù)、相同的地區(qū)基本名額數(shù)和其他應選名額數(shù)構成。全國人民代表大會代表名額的具體分配,由全國人民代表大會常務委員會決定。”則下列哪一說法是正確的? (憲)
 
  A.憲法規(guī)定的平等權禁止一切選舉權上的差異對待
 
  B.城市和農村代表人數(shù)相同
 
  C. 各區(qū)的代表人數(shù)按照各地區(qū)人口比例計算
 
  D.保證各地區(qū)、各民族、各方面都有適當數(shù)量的代表
 
  【答案】D
 
  【解析】我國憲法規(guī)定的平等權是形式平等與實質平等的有機統(tǒng)一,形式平等要求禁止差別對待,實質平等同時允許合理差別。考慮到公民年齡太小,心智不成熟,無法做出理性判斷。我國《憲法》規(guī)定,年滿十八周歲,沒有被剝政治權利的中國公民有選舉權。因此,年齡可以成為公民選舉權差別對待的理由。故A選項錯誤,不當選。
 
  《選舉法》第17條規(guī)定“按照每一代表所代表的城鄉(xiāng)人口數(shù)相同的原則”,該規(guī)定意為每一
 
  代表所代表的人口數(shù)量,不論城市人口還是農村人只,都應當相同。但是,城鄉(xiāng)人口總量不同,因此城鄉(xiāng)代表人數(shù)的數(shù)量不可能相同。故B選項錯誤,不當選。
 
  《選舉法》第17條規(guī)定“代表名額由根據(jù)人口數(shù)計算確定的名額數(shù)、相同的地區(qū)基本名額數(shù)和其他應選名額數(shù)構成。”因此,各區(qū)的代表人數(shù)需綜合考慮:并非只按照人只比例計算。故C選項錯誤,不當選。
 
  《選舉法》第17條規(guī)定:以及保證各地區(qū)各民族、各方面都有適當數(shù)量代表的要求進行分…故,D選項正確,當選。
 
  13. 關于我國的憲法監(jiān)督制度,下列哪一說法是正確的?
 
  A.2021年3月,十三屆全國人大第四次會議修訂通過《全國人大組織法》明確賦予憲法和法律委員會對備案的規(guī)范性文件的合法性審查權
 
  B.自治州人民代表大會制定的自治條例報所屬省人大常委會批準后,由省人大常委會向全國人大常委會和國務院備案,屬于事先審查
 
  C.全國人民代表大會有權改變或者撤銷自治區(qū)人民代表大會制定的自治條例與單行條例
 
  D.省級人大常委會有權撤銷本級政府制定的不適當?shù)囊?guī)章
 
  【答案】D
 
  【解析】《全國人大組織法》第39條第1款規(guī)定了憲法和法律委員會的工作職責:“憲法和法律委員會承擔推動憲法實施、開展憲法解釋、推進合憲性審查、加強憲法監(jiān)督、配合憲法宣傳等工作職責。”憲法和法律委員會只是承擔推動憲法實施的相關職責,對備案法規(guī)的合法性審查權仍然歸屬于全國人大常委會。故,A選項內容錯誤,不當選。
 
  根據(jù)憲法規(guī)定,我國由全國人大及其常委會監(jiān)督憲法的實施,采取事先審查和事后審查相結合的方式。事先審查表現(xiàn)為規(guī)范性文件的批準制度,事后審查則表現(xiàn)為規(guī)范性文件備案及之后的改變或者撤銷制度。因此,自治州人民代表大會制定的自治條例報所屬省人大常委會批準,屬于事先監(jiān)督。但是,省人大常委會向全國人大常委會和國務院備案,屬于事后審查。故B選項內容錯誤,不當選。
 
  根據(jù)《立法法》第九十七條:“改變或者撤銷法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、規(guī)章的權限是: …… (二)全國人民代表大會常務委員會有權撤銷同憲法和法律相抵觸的行政法規(guī),有權撤銷同憲法、法律和行政法規(guī)相抵觸的地方性法規(guī),有權撤銷省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會常務委員會批準的違背憲法和本法第七十五條第二款規(guī)定的自治條例和單行條例;……因此,全國人民代表大會只能撤銷自治區(qū)人民代表大會制定的自治條例與單行條例。故C選項內容錯誤,不當選。
 
  《立法法》第97條:“改變或者撤銷法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、規(guī)章的權限是: …… (五)地方人民代表大會常務委員會有權撤銷本級人民政府制定的不適當?shù)囊?guī)章; …故D選項內容正確,當選。
 
  14. 根據(jù)《香港特別行政區(qū)維護國家安全法》的規(guī)定,下列哪一選項是正確的?
 
  A.香港特別行政區(qū)安全委員會下設秘書處,秘書長由行政長官任命
 
  B.《國家安全法》是《香港特別行政區(qū)維護國家安全法》的重要立法依據(jù)
 
  C.警務處維護國家安全部門負責人由駐香港特別行政區(qū)安全公署提名,行政長官任命
 
  D.香港特別行政區(qū)國家安全委員會作出的決定不受司法復核
 
  【答案】D
 
  【解析】根據(jù)《香港特別行政區(qū)維護國家安全法》第13條第2款規(guī)定:“香港特別行政區(qū)維護國家安全委員會下設秘書處,由秘書長領導。秘書長由行政長官提名,報中央人民政府任命。”故A選項錯誤。
 
  《香港特別行政區(qū)維護國家安全法》根據(jù)《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國香港特別行政區(qū)基本法》和《全國人民代表大會關于建立健全香港特別行政區(qū)維護國家安全的法律制度和執(zhí)行機制的決定》制定。《國家安全法》不是《港區(qū)國安法》的立法依據(jù)。故B選項錯誤。
 
  根據(jù)《香港特別行政區(qū)維護國家安全法》第16條第2款:“警務處維護國家安全部門負責人由行政長官任命,行政長官任命前須書面征求本法第四十八條規(guī)定的機構的意見。警務處維護國家安全部門負責人在就職時應當宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區(qū)基本法,效忠中華人民共和國香港特別行政區(qū),遵守法律,保守秘密。”《 香港特別行政區(qū)維護國家安全法》第48條規(guī)定的機關為維護國家安全公署。因此,警務處維護國家安全部門負責人由行政長官任命,但任命前需書面征得維護國家安全公署的意見。故C選項錯誤。
 
  根據(jù)《香港特別行政區(qū)維護國家安全法》第14條第2款規(guī)定:“ 香港特別行政區(qū)維護國家安全委員會的工作不受香港特別行政區(qū)任何其他機構、組織和個人的干涉,工作信息不予公開。香港特別行政區(qū)維護國家安全委員會作出的決定不受司法復核。”故D選項正確。
 
  15.市監(jiān)察委以市衛(wèi)健委副主任劉某在疫情期間玩忽職守給予記大過處分,下列哪一說法是正確的?
 
  A若劉某不服,可以依據(jù)《公務員法》向上級主管部門申訴
 
  B應該降低劉某級別
 
  C主管部門不能就同一行為再次進行處分
 
  D政務處分期間,劉某可以增加工資級別
 
  【答案】C
 
  【解析】根據(jù)《公職人員政務處分法》第55 條第1款規(guī)定:“公職人員對監(jiān)察機關作出的涉及本人的政務處分決定不服的,可以依法向作出決定的監(jiān)察機關申請復審:公職人員對復審決定仍不服的,可以向上一級監(jiān)察機關申請復核。”劉某應當根據(jù)《公職人員政務處分法》向作出決定的市監(jiān)委申請復審。若仍不服復審決定,可以向上一級監(jiān)察機關申請復核。故,A選項錯誤。
 
  根據(jù)《公職人員政務處分法》第19條規(guī)定:“公務員以及參照《中華人民共和國公務員法》管理的人員在政務處分期內,不得晉升職務、職級、銜級和級別;其中,被記過、記大過、降級、撤職的,不得晉升工資檔次。被撤職的,按照規(guī)定降低職務、職級、銜級和級別,同時降低工資和待遇。”因此,被撤職處分的人員在政務處分期內才需要降低級別。劉某被記大過處分,在政務處分期內,不需要降低級別。只是不得晉升級別,不得晉升工資檔次。故D選項錯誤,B選項錯誤。
 
  根據(jù)《公職人員政務處分法》第16規(guī)定:“對公職人員的同一違法行為,監(jiān)察機關和公職人員任免機關、單位不得重復給予政務處分和處分。”監(jiān)察機關和主管部門不得對同一違法行為重復處分,故C選項正確。
 
  16.關于中國古代法律制度,下列說法錯誤的是
 
  A.秦代將犯罪者的主觀心態(tài)區(qū)分為端和不端,其中端是故意,不端是過失
 
  B.成語大逆不道涉及“十惡”制度中的兩個罪名
 
  C.凌遲制度,東漢首創(chuàng),到北齊逐步廢止
 
  D.唐代的公罪處罰要比私罪處罰的更輕
 
  【答案】C
 
  【解析】秦代重視故意與過失犯罪的區(qū)別,故意為端,過失為不端。故意誣告者,實行反坐;主觀上沒有故意的,按告不審從輕處理。故A選項內容正確,不當選。
 
  “十惡”制度首創(chuàng)于隋《開皇律》,規(guī)定的犯罪大致分為兩類,一為侵犯 皇權與特權的犯罪,二為違反倫理綱常的犯罪。“十惡”制度所規(guī)定的犯罪包括: (1)謀反:謂謀危社稷,指謀害皇帝、危害國家的行為。(2)謀大逆:指圖謀破壞國家宗廟、皇帝陵寢以及宮殿的行為。(3)謀叛:謂謀背國從偽,指背叛本朝、投奔敵國的行為。(4) 惡逆:指毆打或謀殺祖父母、父母等尊親屬的行為。(5)不道:指殺一家非死罪三人及肢解人的行為。(6) 大不敬:指盜竊皇帝祭祀物品或皇帝御用物、偽造或盜竊皇帝印璽、調配御藥誤違原方、御膳誤犯食禁以及指斥皇帝、無人臣之禮等損害皇帝尊嚴的行為。(7)不孝:指控告祖父母、父母;未經祖父母、父母同意私立門戶、分異財產;對祖父母、父母供養(yǎng)有缺,為父母尊長服喪不如禮等不孝行為。(8)不睦:指謀殺或販賣五服(緦麻)以內親屬,毆打或控告丈夫大功以上尊長行為。(9) 不義:指殺本管上司、授業(yè)師及夫喪違禮的行為。(10)內亂:指奸小功以上親屬等亂倫行為。成語大逆不道正是來源于其中的謀大逆和不道兩種犯罪。故,B選項內容正確,不當選。
 
  凌遲即民間所說的千刀萬剮,為極其殘酷的死刑,源于五代的遼,宋仁宗時適用凌遲刑,神宗熙寧后成為常刑。至南宋,在《慶元條法事類》中,正式作為法定刑的一種。《大清現(xiàn)行刑律》廢除。故,C選項內容錯誤,當選。
 
  唐代區(qū)分公私罪,公指緣公事致罪而無私曲者,即因公犯罪并且沒有私心。私指不緣公事而自犯和雖緣公事意涉阿曲(私心) 兩種情況。為了保護官吏執(zhí)法的積極性,公罪的處罰比私罪要輕。故,D選項內容正確,不當選。
 
  17.《唐律》開篇言明“德禮為政教之本,刑罰為政教之用”,如唐太宗所說“失禮之禁,著在刑書”。根據(jù)上述說法,下列哪一選項是錯誤的?
 
  A《唐律》“禮刑合一”的統(tǒng)治方法體現(xiàn)了對西周“德主刑輔,禮刑并用”的法律思想的承襲
 
  B.《唐律》具有繼往開來,承前啟后的重要地位,其“禮律合一”的思想和方法對后世產生深遠影響
 
  C.《唐律》注重“禮律合一”的理論基礎,是漢代中期儒家提出的“以德配天,明德慎罰”的策略思想
 
  D.《唐律》與春秋戰(zhàn)國時期法家思想同受西周法律思想影響,都主張和實行禮刑合一
 
  【答案】B
 
  【解析】“德主刑輔”是漢代立法思想,西周立法思想是“明德慎罰”。因此,A、C項錯誤,當選。
 
  唐律“禮律合一”承前啟后、繼往開來,成為中華法系的代表作。因此,B項正確,不當選。
 
  唐律是法律儒家化的巔峰之作,與法家思想迥然相異。因此,D項錯誤,當選
 
  18.關于審判制度與檢察制度,下列哪一說法是正確的? (司)
 
  A.法院人才分為員額法官、審判輔助人員、司法行政人員三類,其中法官助理屬于員額法官的一種
 
  B.省、自治區(qū)、直轄市設立法官避選委員會,負責初任法官人選專業(yè)能力的審核并任命法官
 
  C.檢察權一體化行使原則決定了檢察機關不宜實行司法責任制
 
  D.最高人民檢察院和省級人民檢察院檢察官可以從下兩級人民檢察院遵選
 
  【答案】D
 
  【解析】法院人才分為員額法官、審判輔助人員、司法行政人員三類。員額法官包括院
 
  長、副院長,審判委員會委員、庭長、副庭長,審判員。審判輔助人員包括法官助理和書記員。故A選項錯誤。
 
  省、自治區(qū)、真轄市設文法官遴選委員會,負責初任法官人選專業(yè)能力的審核。省級法官遴
 
  選委員會的組成人員應當包括地方各級人民法院法官代表、其他從事法律職業(yè)的人員和有關方面代表,其中法官代表不少于三分之一。故,B選項錯誤。
 
  遴選委員會負責初任法官人選專業(yè)能力的審核,而不是直接任命法官。法官的任命,應當由院長提名,本級人大常委會決定。
 
  本輪《法官法》《檢察官法》修訂,都寫進了司法責任制,誰辦案誰負責,個人負責,終身
 
  負責,負的是故意和重大過失責任,一般過失不負責。雖然檢察機關實行檢察權一體化行使原則,存在著上命下從的領導關系,但是,這與司法責任制并不沖突。檢察機關的司法責任制強調,檢察官對其職權范圍內就案件作出的決定負責。檢察長、檢察委員會對案件作出決定的。承擔相應責任。故,C選項錯誤。
 
  根據(jù)相關法律規(guī)定,初任檢察官一般到基層人民檢察院任職,上級人民檢察院檢察官一般逐
 
  級遴選,最高人民檢察院和省級人民檢察院檢察官可以從下兩級人民檢察院遴選。參加上級人民檢察院遴選的檢察官應當在下級人民檢察院擔任檢察官一定年限, 并具有遴選職位相關工作經歷。故,D選項正確。
 
  19. 2021年2月,國務院議事協(xié)調機構國務院扶貧開發(fā)領導小組改組為國務院直屬機構國家鄉(xiāng)村振興局,下列哪個選項是正確的?
 
  A國家鄉(xiāng)村振興局的設立由國務院決定
 
  B國家鄉(xiāng)村振興局無權設立規(guī)章
 
  C國務院扶貧開發(fā)領導小組有獨立的人員編制
 
  D國務院扶貧開發(fā)領導小組主管特定業(yè)務,行使行政管理職能
 
  【答案】A
 
  【解析】(1)國家鄉(xiāng)村振興局為國務院直屬機構,既非“一高”,又非“一低”,所以,它的設立、撤銷、合并應當由國務院決定,可見,A選項正確。 (2)《立法法》第80條規(guī)定,國務院各部、委員會、中國人民銀行、審計署和具有行政管理職能的直屬機構,可以制定規(guī)章。可知,有權制定部門規(guī)章的主體為國務院組成部門和國家鄉(xiāng)村振興局這類的國務院直屬行政機構,可見,B選項錯誤。 (3)國務院扶貧開發(fā)領導小組屬于議事協(xié)調機構,國務院議事協(xié)調機構是負責各部門之間牽線搭橋、組織協(xié)調的機構,它是由各個相關部門派員組成的,本身不是一個獨立的實體,故而一般沒有獨立的人員編制。可見,C選項錯誤。 (4)國務院直屬機構主管國務院的某項專門業(yè)務,具有獨立的行政管理職能,但議事協(xié)調機構一般沒有獨立的行政管理職能。可見,D選項錯誤。 綜上,本題答案為A。
 
  20.市監(jiān)察委以市衛(wèi)健委副主任劉某在抗疫期間玩忽職守記政務大過處分,下列哪個說法是正確的?
 
  A在處分期間可以晉升工資檔次
 
  B應按照規(guī)定降級
 
  C如果劉某不服,可依《公務員法》向公務員主管部門申訴
 
  D劉某所在機關不得再以同一行為進行行政處分
 
  【答案】D
 
  【解析】(1)政務處分期間,公務員應當?shù)驼{行事,工資、職務、職級和級別都不應有所增長,但有一個例外,警告處分期間可以漲工資。本題中劉某受到記大過處分,在處分期間不能晉升工資檔次,故A項錯誤。
 
  (2)只有撤職的時候需要降低級別,警告、記過和記大過均不需要降低級別,可見,B選項錯誤。
 
  (3)對行政處分不服應向人事機關申訴,而對政務處分決定不服的,可以依法向作出決定的監(jiān)察機關申請復審;公職人員對復審決定仍不服的,可以向上一級監(jiān)察機關申請復核。本選項采用了張冠李戴的命題技巧,還有考生沒有注意到題干處分內容為政務處分,誤以為是行政處分,進而產生誤判,C選項錯誤。
 
  (4)對同一違紀違法行為,監(jiān)察機關已經作出政務處分決定的,公務員所在機關不再給予處分。可見,D選項正確。
 
  綜上,本題答案為D。
 
  21.縣生態(tài)環(huán)境局經現(xiàn)場檢查認定某公司養(yǎng)殖場存在影響空氣環(huán)境問題,作出《責令停產整治決定書》,責令其停止經營性養(yǎng)殖活動3個月。該公司不服,提起行政訴訟。關于本案,下列哪一選項說法正確?
 
  A責令停產整治是責令相對人對違法活動進行改正
 
  B《責令停產整治決定書》不屬于行政處罰
 
  C若責令某公司關閉,縣生態(tài)環(huán)境局應報經有批準權的政府批準
 
  D起訴期限為15日
 
  【答案】C
 
  【解析】(1)責令停產停業(yè)與責令限期改正不同,責令限期改正的行為性質屬于行政強制措施,其核心在于恢復正常狀態(tài),性質更偏于教育和糾正功能,而沒有處罰的懲戒性。而本題責令附帶了明確期限的停止養(yǎng)殖活動,屬于處罰種類中的責令停產停業(yè),是一種暫時停止違法行為人生產經營活動和其他業(yè)務活動的制裁方法,可見,A、B選項錯誤。
 
  (2)根據(jù)《大氣污染防治法》第99條的規(guī)定:“違反本法規(guī)定,有下列行為之一的,由縣級以上人民政府生態(tài)環(huán)境主管部門責令改正或者限制生產、停產整治,并處十萬元以上一百萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重的,報經有批準權的人民政府批準,責令停業(yè)、關閉:(一)未依法取得排污許可證排放大氣污染物的;(二)超過大氣污染物排放標準或者超過重點大氣污染物排放總量控制指標排放大氣污染物的;(三)通過逃避監(jiān)管的方式排放大氣污染物的。”可見,責令某公司關閉是需要經過有批準權的人民政府批準的,所以,C選項正確。實際上本題并不屬于行政法的范疇,屬于經濟法的考查范圍,但在學科交融的考查模式下,卻是會有這種類型的題目出現(xiàn)。
 
  (3)行政訴訟直接起訴的起訴期為6個月,只有經過復議后再起訴的起訴期才是15日,本題并沒有經過復議,所以,起訴期為6個月,D選項錯誤。
 
  綜上,本題答案為C。
 
  22. 河務局認定某公司在河灘區(qū)違法存放工程棄土,決定對其處罰10萬元。該公司既未申請行政復議,也未提起行政訴訟,也未在指定期限內繳納罰款。河務局向法院申請強制執(zhí)行。下列哪個說法是正確的?
 
  A河務局應向該公司所在地基層法院申請強制執(zhí)行
 
  B應當由法院執(zhí)行庭對被執(zhí)行行為的合法性進行審查
 
  C申請法院強制執(zhí)行前,河務局應履行催告義務
 
  D法院審查符合執(zhí)行條件,應當判決準予執(zhí)行
 
  【答案】C
 
  【解析】(1)行政機關申請法院強制執(zhí)行的,一般由申請人所在地的基層法院管轄;但執(zhí)行對象為不動產的,由不動產所在地的基層法院管轄。本題不應當向該公司所在地基層法院,而應當向河務局所在地基層法院申請,可見,A選項錯誤。 (2)因為申請法院強制執(zhí)行案件(又稱為非訴執(zhí)行案件)需要法院對被執(zhí)行行政行為的合法性進行審查,所以,審查主體應當是法院中更具有專業(yè)性、更懂行政法律制度的行政庭,而非執(zhí)行庭,如果行政庭審查認為需要采取強制執(zhí)行措施的,再由本院負責強制執(zhí)行非訴行政行為的機構執(zhí)行。可見,B選項錯誤。 (3)行政機關已催告當事人履行義務且催告期已滿10日。催告程序是非訴執(zhí)行的前置程序。其要求是:行政機關申請法院強制執(zhí)行前,應當催告當事人履行義務。如經催告,當事人履行了義務,則不再申請法院強制執(zhí)行;經催告后,當事人仍不依法履行義務的,則申請法院強制執(zhí)行。C選項正確。 (4)考生應當區(qū)分清楚訴訟執(zhí)行和非訴執(zhí)行,訴訟執(zhí)行是在當事人起訴,法院作出判決或調解書后,由執(zhí)行庭執(zhí)行的案件,執(zhí)行標的為判決或調解書;而非訴執(zhí)行案件,是在當事人既未申請行政復議,也未提起行政訴訟,也未在指定期限內履行義務情況下,由行政機關申請法院執(zhí)行的程序,執(zhí)行標的是罰款、稅款等行政行為,非訴執(zhí)行案件沒有經歷過起訴的過程,法院自然不會作出判決,如果法院認為申請被執(zhí)行行政行為合法、符合執(zhí)行條件,法院應當裁定準許執(zhí)行,可見,D選項錯誤。 綜上,本題答案為C。
 
  23. 市政府成立事故調查組作出調查報告,認為某企業(yè)未認真履行工程監(jiān)管職責,導致某工程發(fā)生了坍塌事故,市應急管理局對該企業(yè)作出罰款20萬元的處罰決定,該企業(yè)對處罰決定不服,提起訴訟。以下哪個說法是正確的?
 
  A被告為市應急管理局
 
  B被告為市政府和市應急管理局
 
  C被告為市政府,市應急管理局為第三人
 
  D被告為市政府
 
  【答案】A
 
  【解析】根據(jù)《行政訴訟法》第26條,公民、法人或者其他組織直接向人民法院提起訴訟的,作出行政行為的行政機關是被告。“誰行為,誰被告”是訴訟被告確立規(guī)則中最核心的規(guī)則,本案處罰決定由市應急管理局作出,所以,被告應當為市應急管理局。A選項正確,B、C、D選項錯誤。有考生可能會疑惑,市應急管理局是根據(jù)市政府的調查報告作出的處罰決定,所以,被告是否應當是市政府?調查報告是處罰決定證據(jù)條件之一,不必然決定是否會作出處罰決定?處罰決定內容是罰款還是吊銷許可證?罰款是罰20萬元,還是50萬元?這些都是市應急管理局根據(jù)包括調查報告在內的證據(jù)(小前提),以及在紛繁復雜的法律條文中甄選出的某個法律規(guī)則(大前提),最后形成的意思表示,該處罰的意思表示作出者為市應急管理局,所以,被告應當為市應急管理局。 綜上,本題答案為A。
 
  24. 市生態(tài)環(huán)境局對化工廠超標排放作出了罰款5萬元的處罰決定,化工廠不服市生態(tài)環(huán)境局的處罰決定,向市政府提出了復議申請,市政府以超過復議期限為由駁回了化工廠的復議請求,化工廠以市政府為被告提起了行政訴訟,下列哪一選項是正確的?
 
  A法院應當通知化工廠變更市生態(tài)環(huán)境局為被告
 
  B市生態(tài)環(huán)境局所在地的法院有管轄權
 
  C被告應當對被訴行政行為合法性提交證據(jù)
 
  D法院應當通知化工廠將被市生態(tài)環(huán)境局列為共同被告
 
  【答案】C
 
  【解析】(1)以超過復議期限為由駁回了復議請求屬于“未實質審理過”的復議不作為情形,如果就罰款5萬元的處罰決定不服,被告為市生態(tài)環(huán)境局;如果就市政府復議不作為不服起訴,被告為市政府。本題當事人已經作出了選擇,就市政府復議不作為起訴,并不屬于告錯了的情況,A選項錯誤,也不屬于告漏了的情況,不需要追加共同被告,D選項錯誤。 (2)《行政訴訟法》第18條第1款規(guī)定:“行政案件由最初作出行政行為的行政機關所在地人民法院管轄。經復議的案件,也可以由復議機關所在地人民法院管轄。”只要經過復議,不管復議維持還是改變,管轄法院就有原機關所在地和復議機關所在地兩個地方。考生常常詢問,復議不作為是否屬于經過復議?進而可否滿足多重地域管轄的適用條件?“經過行政復議”,是指原行政行為的合法性經過復議程序的實體審查。而復議不作為的含義恰恰是經過復議的反面,復議不作為的本質是“未經實質審理過”。此時,不管復議機關決定不予受理,還是逾期不作復議決定,原行政行為沒有經過復議程序的實體審查,所以,復議不作為不滿足多重地域管轄的適用條件。只能按照最普通的“原告就被告”確定地域管轄,如果當事人訴原行為,就在原機關所在地法院管轄;如果當事人訴復議機關復議不作為,就在復議機關所在地法院管轄。本案中,化工廠以市政府為被告提起了行政訴訟,地域管轄就只能是被告所在地,也就是市政府所在地法院,而原機關市生態(tài)環(huán)境局所在地的法院對于本案并沒有管轄權。所以,B選項錯誤。 (3)本案被告是復議機關市政府,行政訴訟制度中,被告應當對被訴行政行為合法性承擔舉證責任,所以,市政府應當對于被訴行政行為(復議不作為)的合法性承擔舉證責任,所以,C選項正確。 綜上,本題答案為C。
 
  25. 乙國民航因機械故障墜毀在甲乙兩國邊界并引發(fā)森林火災,甲乙兩國界碑也因此損毀,乙國組織力量緊急救援,為滅火和搶救生命,救援隊擅自進入甲國界數(shù)十米。盡管乙國盡力救助,火災還是給甲國造成了財產損失。根據(jù)國際法相關規(guī)則,下列說法中正確的是哪項?
 
  A乙國救援人員未經甲國同意越過邊境救災,構成國際不法行為
 
  B乙國可自行修復界碑,恢復后通知甲國
 
  C乙國通知甲國后,應盡快修復界碑
 
  D乙國無需承擔甲國因火災蔓延其境內導致?lián)p失的國際責任
 
  【答案】A
 
  【解析】選項A正確。不經許可是不得進入他國境內的,哪怕是救援也不可以。否則你隨意放一把火,再以救援的名義進去,那誰受得了啊。另外有同學說這符合國際不法行為中“不法性排除”條件中的緊急情況。這種說法是不準確的。根據(jù)國際法的規(guī)定,危難或緊急狀況確實可以排除行為的不法性。但是這種緊急狀況是指國家遭受嚴重危及其生存或根本利益的緊急狀況。并且該狀況不是由該國本身造成。本題中火災是由乙國自己的飛機造成,不能援引緊急狀況免除行為的不法性。 選項B錯誤。對于界碑,雙方都有保護的義務。如果一方發(fā)現(xiàn)界標發(fā)生損壞,應盡快通知另一方,在雙方代表在場的情況下進行修復。一定注意,必須是雙方代表在場才能修復哦。 選項C錯誤。參見B項解析。 選項D錯誤。根據(jù)國際法關于邊境制度的規(guī)定,如遇邊境地區(qū)森林火災,國家應該盡力撲救并控制火勢,不使火災蔓延到對方境內,參見司法部教材2021版第29頁。題干中顯然乙國沒有盡到上述義務,應當承擔甲國因火災致?lián)p的國家責任。這里有同學說火災是民航客機造成的,所以該行為不是國家行為,乙國不應當承擔國家責任。這個說法是正確的。但是要注意責任的行為基礎。對民航飛機墜落的損失,乙國不承擔責任。但對火勢蔓延到對方境內,乙國要承擔責任。D項中考查的是火災蔓延至甲國境內致?lián)p,所以乙國還是應該承擔國際責任的。 綜上所述,本題答案為A。
 
  26. 2005年,甲國夫婦湯姆和瑪麗收養(yǎng)了中國女孩瑩瑩,瑩瑩改名艾琳后隨養(yǎng)父母去甲國定居,并取得甲國國籍。2019年,艾琳被中國上海某高校錄取。根據(jù)中國相關法律規(guī)定,下列哪項判斷是正確的?
 
  A艾琳到中國學習,無須辦理簽證
 
  B艾琳周末可以到快餐店兼職工作
 
  C艾琳可以同時擁有中國國籍和甲國國籍
 
  D甲國疫情爆發(fā),湯姆夫婦以探望艾琳的名義申請進入中國境內,中國邊防檢查機關可拒絕二人入境,且無需說明理由
 
  【答案】D
 
  【解析】選項A錯誤。根據(jù)我國法律規(guī)定,定居在外國的中國公民進入中國,是不需要簽證的。那艾琳入境的時候還有沒有中國國籍呢?答案是沒有。根據(jù)題干的表述,艾琳定居甲國且取得了甲國國籍,那她就已經自動喪失了中國國籍。也就是說在其入境的時候,只有甲國國籍,顯然是需要辦理簽證的。 選項B錯誤。這個選項考查的是勤工儉學。按照我國法律的規(guī)定,外國留學生勤工儉學必須經過學校同意并在公安機關加注信息。題干中對上述兩個條件并無說明,所以錯誤。 選項C錯誤。我國法律明確規(guī)定,不承認雙重國籍。 選項D正確。根據(jù)我國法律的規(guī)定,對可能危及我國安全、社會秩序或者國民健康的外國人,有權拒絕其入境,并可以不說明理由。這里只需要記住“凡是有問題的,統(tǒng)統(tǒng)不讓進”就可以了。明知道他可能有問題,怎么可能還讓他進來? 綜上所述,本題答案為D。
 
  27. 關于因果關系的判斷,下列說法正確的是?
 
  A甲高空拋物,不慎砸中趙某,致其死亡。雖然高空拋物造成傷害的概率很低,但甲的行為與趙某的死亡具有因果關系
 
  B乙駕駛出租車搭載女乘客。途中,乙選擇了一條與手機導航路線不同的偏航路線。女乘客誤以為乙要加害自己,迅速跳車,導致重傷。實際上乙沒有加害意圖。乙的偏航行為與女乘客的重傷有因果關系
 
  C丙向李某家放火,李某觀察火勢不大,便入戶搶救貴重物品,不料火勢突然變大,導致李某被燒死。丙的放火行為與李某的死亡沒有因果關系
 
  D丁盜竊錢某用于治病的資金,錢某悲痛欲絕,自殺身亡。丁的盜竊行為與錢某的死亡有因果關系
 
  【答案】A
 
  【解析】A項,第一,根據(jù)危險的現(xiàn)實化理論,甲高空拋物,對樓下的人制造了危險,該危險現(xiàn)實化為死亡結果,趙某被砸死。因此,甲的行為與趙某的死亡有因果關系。第二,實害結果發(fā)生的概率大小,是指發(fā)生或不發(fā)生的可能性大小,討論的是一種假設的、可能的情形。然而,因果關系具有客觀性和現(xiàn)實性。因果關系討論的結果是指現(xiàn)實發(fā)生的結果,而非假設的結果。只要危險現(xiàn)實化為死亡結果,就應認定因果關系。因此,這種結果發(fā)生的概率大小不影響因果關系的認定。A項說法正確。 B項,刑法上的因果關系的“因”,必須是危害行為。這就要求行為對法益制造了現(xiàn)實危險。題干交代,乙沒有對女乘客實施加害行為、恐嚇行為。乙僅僅實施了偏航行為,而偏航行為本身不會給女乘客的人身制造危險。偏航行為本身不是刑法上的危害行為。因此,女乘客的重傷與乙的偏航行為沒有刑法上的因果關系。故B項說法錯誤。 C項,考查被害人自陷風險。根據(jù)兩步走做題標準,第一步,找出危險的實行者、支配者。由于是李某自行入戶,進入火場被燒死,因此李某自陷風險,是危險的實行者、支配者。第二步,李某對危險有認識能力。但是對于貴重物品,缺乏自由的控制能力、避免能力。此時,對于貴重物品,法律不能期待人們坐視不管、不予搶救以遭受火災危險。因此,李某被燒死這一結果不能算到李某頭上,應算到放火者頭上。故C項說法錯誤。 總結模型:甲向乙家放火,救援者被燒死。結論:不看救援者的身份(是乙,還是鄰居、路人、消防員),而看被救對象的性質:救人或貴重物品,放火者負責;救普通物品,救援者自己負責。例如,乙的嬰兒在火場,無論是乙、還是鄰居、路人、消防員去救,被燒死,都要算到放火者頭上,因為對于生命、貴重物品等法益,法律不能期待人們坐視不管。D項,丁的盜竊行為與錢某的死亡沒有刑法上的因果關系。理由:第一,盜竊行為只給錢某的財物制造危險,沒有給錢某的生命制造危險。根據(jù)危險現(xiàn)實化理論,錢某的死亡不是丁的盜竊行為的危險實現(xiàn)的。第二,錢某的死亡結果不是盜竊罪保護范圍內的法益。盜竊罪只能保護財產法益,不能保護生命法益。第三,可能有人認為,沒有丁的盜竊行為,則錢某不會自殺身亡,因此錢某的死亡應算到丁的頭上。然而,這種推理根據(jù)是條件說,也即“無A則無B,那么A即B因”。條件說用必要條件來認定因果關系,不當擴大了因果關系的認定范圍,不能成為刑法上的因果關系的認定依據(jù)。因此,D項說法錯誤。 綜上所述,本題答案為A。
 
  28. 對于①,應當立足②在防衛(wèi)時所處情境,按照③的一般認知,依法作出合乎情理的判斷,不能苛求防衛(wèi)人。對于防衛(wèi)人因為恐慌、緊張等心理,對不法侵害是否已經開始或者結束產生錯誤認識的,應當根據(jù)④,依法作出妥當處理。關于上述空格內容,下列選項說法正確的是?
 
  A①不法侵害是否已經開始或者結束;②防衛(wèi)人;③社會公眾;④主客觀相統(tǒng)一原則
 
  B①不法侵害是否已經開始或者結束;②社會公眾;③防衛(wèi)人;④罪刑相適應原則
 
  C①是否嚴重危害人身;②防衛(wèi)人;③社會公眾;④主客觀相統(tǒng)一原則
 
  D①是否嚴重危害人身;②社會公眾;③防衛(wèi)人;④罪刑相適應原則
 
  【答案】A
 
  【解析】不法侵害的結束,不僅要求不法侵害的行為結束,而且要求不法侵害的危險(繼續(xù)實施侵害的可能性、反撲的可能性)消除。對此判斷: (1)在判斷時間上,應從行為時判斷,而不應從事后角度判斷,也即應從當時的情景判斷,不應事后諸葛亮,不應從事后查明的證據(jù)去判斷。 (2)在判斷的視角上,應從社會一般人(社會公眾)的視角判斷,而不應從上帝視角判斷。也即,應尊重一般人在當時緊急情況下的認識能力和判斷能力,不能要求一般人冷靜、理性地判斷危險情況。 基于以上理念,2020年8月28日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部出臺《關于依法適用正當防衛(wèi)制度的指導意見》,其中規(guī)定:“對于不法侵害是否已經開始或者結束,應當立足防衛(wèi)人在防衛(wèi)時所處情境,按照社會公眾的一般認知,依法作出合乎情理的判斷,不能苛求防衛(wèi)人。對于防衛(wèi)人因為恐慌、緊張等心理,對不法侵害是否已經開始或者結束產生錯誤認識的,應當根據(jù)主客觀相統(tǒng)一原則,依法作出妥當處理。”根據(jù)該規(guī)定,A項說法正確。 綜上所述,本題答案為A。
 
  29. 刑法第20條第3款:“對正在進行行兇、殺人、搶劫、強奸、綁架以及其他嚴重危及人身安全的暴力犯罪,采取防衛(wèi)行為,造成不法侵害人傷亡的,不屬于防衛(wèi)過當,不負刑事責任”。其中“殺人、搶劫、強奸、綁架”這四項,是指①,而不是指②,如果沒有③,則適用④。下列選項匹配的是?
 
  A①具體犯罪行為,②具體罪名,③正在進行,④一般防衛(wèi)
 
  B①具體罪名,②具體犯罪行為,③正在進行,④緊急避險
 
  C①具體犯罪行為,②具體罪名,③嚴重危及人身安全,④一般防衛(wèi)
 
  D①具體罪名,②具體犯罪行為,③嚴重危及人身安全,④緊急避險
 
  【答案】C
 
  【解析】(1)“殺人、搶劫、強奸、綁架”的解釋。 ①這四項是指犯罪行為,而不是具體罪名。例如,“搶劫”包括搶劫槍支、彈藥,“綁架”包括以綁架手段拐賣婦女、兒童。 ②這四種犯罪行為必須是以暴力手段嚴重危及人身安全,否則只能實施一般的正當防衛(wèi)。例如,母親故意不喂養(yǎng)嬰兒或投毒殺人,對母親、投毒者不能實施特殊正當防衛(wèi),致其重傷或死亡。若致其重傷、死亡,則屬于防衛(wèi)過當。但是可以實施一般的正當防衛(wèi)。又如,用麻醉方法搶劫,對搶劫者不能實施特殊正當防衛(wèi),致其重傷、死亡。 (2)條文屬性。得出以上結論的背后依據(jù)是,《刑法》第20條第3款不是法律擬制(特事特辦),而是注意規(guī)定(正常辦事)。特殊正當防衛(wèi)并沒有改變正當防衛(wèi)的一般成立條件。要成立特殊正當防衛(wèi),也要符合一般正當防衛(wèi)的成立條件。例如,要符合時間上的適時性、手段上的必要性和相當性等。其特殊性僅體現(xiàn)在,面臨的不法侵害是嚴重危及人身安全的暴力犯罪,所以防衛(wèi)的程度級別相應提高,造成傷亡也是必要的、相當?shù)摹?綜上所述,本題答案為C。
 
  30. 甲與乙女有婚外情,甲欲與妻子丙離婚。乙唆使甲用毒牛奶殺害丙。甲接受了教唆。幾天后,甲將一瓶毒牛奶遞給丙。丙不知道牛奶有毒,又將牛奶遞給身邊的孩子丁喝。甲見狀,就說了一句“他喝過了,不用喝了。”便走開了,沒有實施其他阻止行為。丁喝了毒牛奶后死亡。下列說法錯誤的是?
 
  A甲對丙構成故意殺人罪未遂
 
  B甲對丁構成故意殺人罪既遂
 
  C乙對丙構成故意殺人罪未遂
 
  D乙對丁構成故意殺人罪既遂
 
  【答案】D
 
  【解析】A項,甲將毒牛奶遞給丙,屬于故意殺人的著手,進入實行階段。丙未死亡,甲構成故意殺人罪未遂。A項說法正確。 B項,甲對丁有救助義務。救助義務的來源根據(jù)有兩項。第一,甲的先行行為(遞毒牛奶行為)對丁制造了危險,有消除危險的義務。第二,甲是丁的父親,有救助義務。甲能夠阻止卻故意不阻止,構成不作為的故意殺人罪既遂。甲的一句話“他喝過了,不用喝了”不屬于合格地履行了救助義務。B項說法正確。 注意:甲不構成對象錯誤,因為甲沒有誤將丁當作丙的錯誤心理活動。甲也不構成打擊錯誤,因為打擊錯誤要求對實害結果持過失心理。而甲對丁的死亡結果持故意心理,至少是間接故意。 C項,當實行犯甲對丙構成故意殺人罪未遂,那么教唆犯乙對丙也構成故意殺人罪未遂。C項說法正確。 D項,考查教唆犯的既遂條件。教唆犯的成立條件是,教唆行為引起正犯的違法行為(法益侵害行為)。教唆犯的既遂條件是,教唆行為引起正犯的違法結果(法益侵害結果),與正犯的違法結果具有因果性。本題中,乙教唆甲殺害的是丙,而沒有教唆甲殺害丁。丁的死亡是甲的不作為導致的。而甲的不作為不是乙教唆的,是甲自己的獨立行為。因此,乙的教唆行為與正犯甲的違法結果(丁的死亡)之間缺乏引起與被引起的因果關系,所以不能將該死亡結果歸責給乙,乙對丁的死亡不承擔教唆犯的責任,不能因為丁的死亡而給乙定故意殺人罪既遂。換言之,甲通過不作為導致丁的死亡,是甲的實行過限,超出了甲乙共同故意的范圍,該違法事實與乙無關。因此,D項說法錯誤。 注意陷阱:本題主要考查傳統(tǒng)理論的一個認識誤區(qū):“一人既遂,則全部既遂;實行犯既遂,則教唆犯、幫助犯一定既遂。”根據(jù)這句話,實行犯甲構成故意殺人罪既遂,因此教唆犯乙也構成故意殺人罪既遂。“一人既遂,則全部既遂”這話也不是全錯,但過于絕對。其他人是否既遂,還是需要論證因果關系。 本題出處:本題出自張明楷教授的教材《刑法學》(第六版),第561頁。 綜上所述,本題答案為D。
 
  31. 關于共同犯罪的認定,下列選項說法正確的是?(不考慮數(shù)額和情節(jié))
 
  A劉某看到自己年邁的母親長期被保姆虐待,放任不管,構成虐待罪的間接正犯
 
  B王某看到10周歲的兒子盜竊他人筆記本電腦,不予制止,構成盜竊罪的間接正犯
 
  C曹某明知趙某實施電信詐騙罪而提供網絡技術支持,構成詐騙罪的共犯與幫助信息網絡犯罪活動罪的想象競合
 
  D丁某以為孫某實施電信詐騙罪而提供網絡技術支持,但孫某實際實施的是非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪,丁某不構成犯罪
 
  【答案】C
 
  【解析】A項,(1)虐待被監(jiān)護、看護人罪(第260條之一),是指對未成年人、老年人、患病的人、殘疾人等負有監(jiān)護、看護職責的人虐待被監(jiān)護、看護的人,情節(jié)惡劣的行為。本題中保姆構成虐待被監(jiān)護、看護人罪。 (2)虐待罪的行為主體和行為對象是家庭成員。該“家庭成員”可以作擴大解釋,可包括長年共同生活的管家、保姆。本題中保姆也可以構成虐待罪。兩罪想象競合,擇一重罪論處。 (3)劉某對母親負有保護義務,對保姆的虐待行為負有制止義務,故意不制止,構成不作為犯罪。 (4)間接正犯,是指不親自實施犯罪,而是利用他人犯罪,將他人作為犯罪工具加以支配。間接正犯的特點是:引起+支配。本題中,保姆的虐待行為不是劉某引起的,而且,劉某并沒有支配控制保姆,只是單純地、消極地不制止。因此,劉某不構成間接正犯。A項說法錯誤。 (5)劉某構成不作為的幫助犯,并且在幫助犯的基礎上構成正犯,因為對結果的發(fā)生所起的作用超過了幫助犯的角色,達到了正犯的程度。如果保姆知道劉某的存在,則劉某是不作為的共同正犯。如果保姆不知道劉某的存在,則劉某是不作為的片面正犯。 B項,(1)兒子是客觀違法階層的盜竊罪的“實行犯”,也即客觀上實施了法益侵害行為,侵害了他人的財產權,只是到了主觀責任階層,由于未達到責任年齡而阻卻責任,最終不追究刑事責任。 (2)間接正犯的特點是:引起+支配。本題中,兒子盜竊的事實不是王某引起的,而且,王某并沒有支配控制兒子,只是單純地、消極地不制止。因此,王某不構成間接正犯。B項說法錯誤。 (3)王某構成不作為犯罪。第一,王某對兒子有監(jiān)管義務,對兒子的違法行為負有制止義務,不予制止,構成不作為犯罪。第二,王某構成不作為的幫助犯,并且在幫助犯的基礎上構成正犯,因為對結果的發(fā)生所起的作用超過了幫助犯的角色,達到了正犯的程度。如果兒子知道父親的存在,則父親是不作為的共同正犯。如果兒子不知道父親的存在,則父親是不作為的片面正犯。 總結:小孩犯罪,大人角色。 (1)10周歲的大毛要盜竊,指使爺爺為其望風。爺爺照辦。爺爺構成作為的幫助犯。 (2)10周歲的大毛是好孩子,爺爺指使大毛去盜竊。大毛照辦。爺爺構成作為的間接正犯。 (3)本題的案例模型。 C項,幫助信息網絡犯罪活動罪(第287條之二),是指明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網接入、網絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持的行為。本題中,曹某的幫助行為,一方面構成趙某的詐騙罪的幫助犯(共犯),另一方面構成幫助信息網絡犯罪活動罪的實行犯,一個行為同時觸犯兩個罪名,屬于想象競合,擇一重罪論處。因此,C項說法正確。 引申練習:甲明知乙在網上開設賭場,仍為其提供網絡接入服務。甲同時觸犯本罪和開設賭場罪(幫助犯),想象競合,擇一重罪論處。 D項,(1)非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪(第285條),是指違反國家規(guī)定,侵入國家事務、國防建設、尖端科學技術領域以外的計算機信息系統(tǒng)或者采用其他技術手段,獲取該計算機信息系統(tǒng)中存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù),情節(jié)嚴重的行為。本題中,孫某構成非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪。 (2)丁某以為孫某實施電信詐騙罪,但是孫某沒有實施電信詐騙罪,因此,丁某不可能構成詐騙罪的幫助犯。 (3)孫某實施了非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪,但是丁某不構成該罪的幫助犯,因為丁某不知道孫某實施了該罪。 (4)丁某雖然不知道孫某實施了非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪,但是至少知道孫某利用信息網絡系統(tǒng)實施了犯罪。丁某知道孫某利用信息網絡實施犯罪,還提供網絡技術支持,因此,丁某構成幫助信息網絡犯罪活動罪。該罪是指,明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網接入、網絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持的行為。因此,D項說法錯誤。 綜上所述,本題答案為C。
 
  32. 關于自首的認定,下列說法正確的是?
 
  A甲與乙共同犯罪。甲自動投案,如實供述了自己的罪行,但未供述同案犯乙的共同犯罪事實。甲不構成自首
 
  B甲與乙共同犯罪。甲知道乙被抓后,擔心乙會供出自己,便前往公安機關供述了自己的罪行。實際上乙確實供述了甲的罪行。甲不構成自首
 
  C甲明知貨物是易爆物品,還將貨物儲存在倉庫。倉庫爆炸后,甲才前往公安機關供述了自己的罪行。甲不構成自首
 
  D甲醉酒駕駛,不慎導致路人李某重傷。甲前往公安機關投案,導致李某未得到及時救助而死亡。甲供述了案件事實,但辯稱自己不是過失。甲不構成自首
 
  【答案】A
 
  【解析】A項,就共同犯罪而言,要成立自首,只有交代同案犯的共同犯罪罪行,才符合自首的“如實供述”的必要條件。A項說法正確。 B項,自首的成立條件是自動投案,如實供述。自動投案的投案時間:被動歸案前。即在被訊問或采取強制措施之前,都可以自動投案。在被動歸案前,司法機關是否掌握犯罪人的罪行,不影響自動投案的時間和機會。也即,即使司法機關掌握了犯罪人的罪行,只要犯罪人自動投案,如實供述,也能成立自首。例如,甲殺人后潛逃,司法機關已經掌握了甲的殺人罪行。此后,甲自動投案,如實供述,成立自首。本題中,司法機關已經掌握了甲的罪行。但是,甲符合自動投案、如實供述的條件,成立自首。B項說法錯誤。 C項,甲構成危險物品肇事罪。危險物品肇事罪(第136條),是指違反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蝕性物品的管理規(guī)定,在生產、儲存、運輸、使用中,由于過失發(fā)生重大事故,造成嚴重后果的行為。本題中甲存在過于自信的過失。倉庫發(fā)生爆炸,造成實害結果,甲才成立危險物品肇事罪。在犯罪成立后,被動歸案前,甲自動投案,如實供述,能夠成立自首。C項說法錯誤。 D項,(1)犯罪行為這條線的分析。 ①甲醉酒駕駛,成立危險駕駛罪。②交通肇事導致一個重傷,加上嚴重情節(jié)(如醉酒駕駛),就成立交通肇事罪。甲成立交通肇事罪。③甲不屬于“因逃逸而致人死亡”,因為甲不是逃逸,而是向公安機關投案。④該死亡結果仍應歸屬于甲,與甲的肇事行為有因果關系。⑤成立交通肇事罪,要求的實害結果是,一個死亡結果,或三個重傷,或一個重傷加一個嚴重情節(jié)。甲的交通肇事同時具備了一個死亡結果和“一個重傷加一個嚴重情節(jié)”,更應構成交通肇事罪。也即三個選項不是排斥關系,而是并存關系。 (2)自首這條線的分析。 ①甲符合了自動投案、如實供述的條件,因此成立自首。②可能有人認為,“甲不去救人,卻去投案,因此不能成立自首”。這種說法不準確。自首的成立條件是自動投案,如實供述。對自動投案的動機、背景條件,沒有作要求。③犯罪行為這條線與自首這條線要分別認定。不救人,導致犯罪行為這條線有可能量刑更重。成立自首,導致量刑更輕。最后綜合折算。④“如實供述”只要求如實供述案件事實。如實供述了案件事實,但對案件事實的定性存在不同理解,有不同看法,進行辯解,不影響如實供述。因此,甲如實供述了事實,就屬于如實供述。D項認為甲不成立自首,該說法錯誤。 綜上所述,本題答案為A。
 
  33. 關于侵犯財產罪的既遂,下列說法正確的是?
 
  A甲盜竊電瓶車,看守人王某在監(jiān)控室發(fā)現(xiàn)了甲的行為,故意等甲騎走車后幾分鐘,才追趕,并抓到甲。甲成立盜竊罪既遂
 
  B乙敲詐勒索吳某,要求吳某將10萬元現(xiàn)金放入指定的垃圾桶內,以便自己取走。吳某將10萬元放入指定垃圾桶,后被清潔工撿走。吳某以為乙取走了10萬元。乙成立敲詐勒索罪既遂
 
  C丙在網上銷售假酒。李某不知情而購買,并向支付平臺(并非丙的賬戶)支付了貨款。李某收到貨后發(fā)現(xiàn)是假酒,便向支付平臺申請退款,支付平臺予以辦理。丙構成詐騙罪既遂
 
  D丁入戶盜竊趙某家,被兩個鄰居發(fā)現(xiàn)。兩個鄰居報警,并守在趙某家門口,丁無法出門。幾分鐘后,警察趕到,在丁的口袋里發(fā)現(xiàn)盜竊的財物。丁構成盜竊罪既遂
 
  【答案】A
 
  【解析】A項,第一,盜竊罪的既遂標準是取得控制財物,也即建立了對財物的占有。第二,盜竊機動車,只要發(fā)動車輛、駛離原地,就視為行為人已經取得控制了車輛,構成既遂。第三,盜竊行為是否被他人監(jiān)視,不直接影響盜竊罪的既遂、未遂的認定,因為監(jiān)視只是看到,看到不等于抓到,不等于物理控制。如果在監(jiān)視之外,還存在物理的包圍圈,導致行為人不可能突出重圍,則行為人只能構成未遂。基于此,本題中甲構成盜竊罪既遂。A項說法正確。 B項,敲詐勒索罪屬于取得型財產犯罪,要求具有非法占有目的。因此,該罪的既遂標準與盜竊罪相同,也即取得控制財物,建立對財物的占有。本題中,乙沒有取得財物,故不構成犯罪既遂,只能是犯罪未遂。B項說法錯誤。 引申練習:吳某的財產損失與乙的敲詐勒索行為有無因果關系?答案是:有。不過,雖然有因果關系,但不意味著乙就構成犯罪既遂。 C項,詐騙罪屬于取得型財產犯罪,要求具有非法占有目的。因此,該罪的既遂標準與盜竊罪相同,也即取得控制財物,建立對財物的占有。本題中,由于李某并未向丙的賬戶打款,丙的賬戶并未收到貨款,也即丙并未取得李某的錢財,因此不構成犯罪既遂,而是未遂。C項說法錯誤。 D項,盜竊罪的既遂標準是取得控制財物,也即建立了對財物的占有。基于此,入戶盜竊,也即進入他人住宅盜竊,既遂標準是,拿走財物離開住宅。如此,行為人才能真正取得控制財物,才算建立了對財物的占有。本題中,丁拿著財物未能出主人家的門,只能構成犯罪未遂。D項說法錯誤。 引申總結:裝進衣服口袋的問題。 (1)小偷入戶盜竊,在主人家里將小型財物裝進口袋,不算既遂。 (2)小偷在大街上、公交車上、超市、商場扒竊,將小型財物裝進口袋,構成既遂。這是因為,普通公民沒有搜身權,財物一旦進入小偷口袋,進入了個人專屬領域,便處于小偷的控制之下。 (3)保姆、客人在主人家里盜竊,將小型財物裝進口袋,均構成既遂。這是因為,主人不能對保姆、客人搜身。 綜上所述,本題答案為A。
 
  34. 下列選項中,構成搶劫罪的是?(不考慮數(shù)額)
 
  A甲為報復而傷害乙,乙受傷倒地昏迷,其錢包掉在地上。甲看到后,拿走錢包
 
  B甲為了報復而傷害乙,乙受傷倒地昏迷,手正好覆蓋在口袋上。甲看到后,把乙的手拿開,拿走口袋內的錢包
 
  C甲為報復而傷害乙,乙為避免進一步受傷,提出愿意給付甲5000元,甲要求給1萬元,否則還要傷害。乙給了甲1萬元
 
  D甲為報復而傷害乙,致乙受傷。甲準備離開時,乙請求甲送其去醫(yī)院,愿意支付甲5000元,甲要求支付1萬元,否則不送其去醫(yī)院。乙給了甲1萬元
 
  【答案】C
 
  【解析】搶劫罪的實行行為是,帶著非法占有他人財物的目的,對他人實施暴力、脅迫等強制手段。在此應注意“行為與目的同時存在”原則。只有帶著非法占有財物的目的,實施的暴力、脅迫行為才屬于搶劫罪的實行行為。 A項,甲為報復而傷害乙,乙受傷倒地昏迷。此時,甲僅構成故意傷害罪。此后,甲看到錢包,拿走錢包,構成盜竊罪,不構成搶劫罪。理由是,甲此時沒有實施搶劫罪的實行行為,也即暴力、脅迫行為。所以,A項不入選。 B項,甲拿走錢包,構成盜竊罪,不構成搶劫罪。理由是,甲將乙的手拿開,這種舉動不屬于搶劫罪的暴力行為。搶劫罪的暴力行為是程度較高的暴力行為,要求達到足以壓制被害人反抗的程度。所以,B項不入選。 C項,甲構成搶劫罪,理由是,甲要求給1萬元,否則還要傷害,這種行為已經屬于“以暴力相脅迫”的脅迫行為,屬于搶劫罪的實行行為。所以,C項入選。 D項,甲不構成搶劫罪,理由是,甲要求支付1萬元,否則不送其去醫(yī)院,這種行為不屬于“以暴力相脅迫”的脅迫行為。搶劫罪中的“以暴力相脅迫”是指若不給錢,我就對你施加暴力,使你產生不敢反抗的恐懼心理。“不給錢,就不送你去醫(yī)院”不符合這種行為模型。所以,D項不入選。 本題出處:本題出自張明楷教授的著作《侵犯人身罪與侵犯財產罪》,第245頁以下。 綜上所述,本題答案為C。
 
  35.甲在網上商家處購買一部手機。幾日后,快遞員乙電話通知甲來小區(qū)門口取包裹。甲趁乙不注意,從快遞車中取走包裹(內有手機)。乙找不到包裹。甲便聲稱,既然丟失了,那我向商家申請退款。商家信以為真,便給甲退了貨款。商家又找快遞公司進行了索賠。關于本案,下列說法正確的是?
 
  A甲對手機構成盜竊罪,對手機款構成詐騙罪
 
  B無需區(qū)分手機與手機款,甲整體上構成詐騙罪
 
  C甲僅構成對手機的盜竊罪
 
  D甲僅構成對手機款的詐騙罪
 
  【答案】A
 
  【解析】(1)在快遞員將手機交付給甲之前,甲對手機并沒有占有及所有。甲趁乙不注意,從快遞車中拿走手機,屬于將快遞員占有的財物,通過平和手段轉移為自己占有,構成盜竊罪。 (2)甲隱瞞真相,向商家申請退款,屬于詐騙商家的貨款,構成詐騙罪。 (3)甲的兩個行為,針對兩個對象,構成兩個罪。這屬于先偷后騙,對這兩個罪不需要數(shù)罪并罰,可以重罪吸收輕罪,定一個重罪即可。這是因為,甲最終只獲得一份好處,也即多了一部手機。雖然存在兩個被害人,但最終只有一個真實受損,也即快遞員或快遞公司,最終只存在一份財產損失,也即損失了一部手機。 本題出處綜上所述,本題答案為A。
 
  36. 王某沒有戶籍,經同名同姓的堂兄同意,拿著堂兄的戶口本為自己辦理了身份證。王某用該身份證注冊了一個支付寶賬號,登錄支付寶之后發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)提示可以綁定一張銀行卡。王某猜測該銀行卡可能是堂兄的銀行卡,予以綁定。次日,王某用支付寶消費了3萬元,從堂兄的銀行卡中扣款。王某的行為構成?
 
  A搶奪罪
 
  B信用卡詐騙犯罪
 
  C盜竊罪
 
  D侵占
 
  【答案】C
 
  【解析】(1)支付寶賬戶不屬于銀行卡賬戶,支付寶的支付密碼不屬于銀行卡信息資料,因此不適用信用卡詐騙罪的相關規(guī)定。 (2)王某在堂兄不知情的情況下,將堂兄銀行卡中的資金予以消費,屬于將堂兄所有的財物,通過平和手段,轉移為自己占有,這種盜刷行為構成盜竊罪。 (3)由于王某沒有實施欺騙行為,堂兄也沒有產生認識錯誤,不存在基于認識錯誤處分財物,因此,王某不構成詐騙罪,也不構成信用卡詐騙罪。 綜上所述,本題答案為C。
 
  37. 高空拋物罪要求“從建筑物或者其他高空拋擲物品”。下列說法正確的是?
 
  A行為人只有從高空拋物的,才可能構成高空拋物罪
 
  B行為人從平地拋起物品、從高空落下的行為適用該規(guī)定
 
  C從建筑物拋下物品,只要是二層,就屬于高空拋物
 
  D成立高空拋物罪,要求傷害到他人
 
  【答案】C
 
  【解析】高空拋物罪(第291條之二):“從建筑物或者其他高空拋擲物品,情節(jié)嚴重的,處一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。有前款行為,同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。這是《刑法修正案(十一)》增設的條文。 A項,明知井下有人作業(yè),仍從井口向下扔東西,也屬于高空拋物。也即“高空”是個相對概念。因此,A項說法過于絕對。 B項,從地面向上拋物,使物品從高空墜落,不屬于高空拋物。也即,高空拋物,要求從“高空”向下拋物。因此,B項說法錯誤。 C項,多高算“高”空?高度是二層樓或3米左右。因此,從建筑物拋下物品,只要是二層,就屬于高空拋物。但是注意,屬于高空拋物,不等于構成高空拋物罪。成立本罪,要求情節(jié)嚴重。因此,C項說法正確。 D項,本罪是情節(jié)犯,要求情節(jié)嚴重。本罪不是結果犯(實害犯),不要求造成實害結果,不要求傷害到他人。如果傷害到他人,會觸犯故意傷害罪、過失致人重傷罪等,與高空拋物罪想象競合,擇一重罪論處。因此,D項說法錯誤。 綜上所述,本題答案為C。
 
  38. 甲購買乙公司一批車輛,雙方約定分期付款,乙公司交付了車輛,等到甲付完貨款,車輛所有權歸甲。為了防止甲不繼續(xù)支付貨款,乙公司在這些車輛上安裝了定位監(jiān)控系統(tǒng)。甲找丙通過技術手段破壞了定位監(jiān)控系統(tǒng)后,將車輛變賣。丙構成?
 
  A破壞計算機信息系統(tǒng)罪
 
  B非法侵入計算機信息系統(tǒng)罪
 
  C非法控制計算機信息系統(tǒng)罪
 
  D幫助信息網絡犯罪活動罪
 
  【答案】A
 
  【解析】A項,相關司法解釋認為,計算機信息系統(tǒng),是指具備自動處理數(shù)據(jù)功能的系統(tǒng),包括計算機、網絡設備、通信設備、自動化控制設備的系統(tǒng)。 B項,非法侵入計算機信息系統(tǒng)罪(第285條)。本罪的計算機信息系統(tǒng),僅包括國家事務、國防建設、尖端科學技術領域的計算機信息系統(tǒng),不包括一般的計算機信息系統(tǒng)。例如,不包括一般公司企業(yè)的計算機信息系統(tǒng)。因此,B項不入選。 C項,非法控制計算機信息系統(tǒng)罪(第285條)。本罪的計算機信息系統(tǒng),是指國家事務、國防建設、尖端科學技術領域的計算機信息系統(tǒng)以外的一般的計算機信息系統(tǒng)。本題中,丙實施的是破壞行為,而非控制行為,因此不構成非法控制計算機信息系統(tǒng)罪。C項不入選。 D項,幫助信息網絡犯罪活動罪(第287條之二),是指明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網接入、網絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持的行為。丙不構成該罪。 引申問題:甲在使用車輛時,沒有所有權,甲擅自變賣,無權處分,屬于將乙公司所有的、自己占有的財物變成自己所有,構成侵占罪。 綜上所述,本題答案為A。
 
  39. ①虛假訴訟罪是《刑法修正案(九)》新增的罪名;②普通公民通過虛假訴訟騙取他人財物,法官受騙作出判決,虛假訴訟行為人構成虛假訴訟罪與詐騙罪的想象競合;③虛假訴訟行為人與審理法官串通,法官枉法裁決,虛假訴訟行為人構成虛假訴訟罪與詐騙罪的想象競合;④虛假訴訟行為人沒有與審理法官串通,法官明知真相仍枉法裁決,虛假訴訟行為人構成虛假訴訟罪,法官不構成虛假訴訟罪。下列哪一選項是正確的?
 
  A①②③④均正確
 
  B①②③正確,④錯誤
 
  C①②正確,③④錯誤
 
  D①正確,②③④錯誤
 
  【答案】C
 
  【解析】第①句,說法正確。虛假訴訟罪是2015年《刑法修正案(九)》新增的罪名。 第②句,說法正確。虛假訴訟行為人欺騙了法官,使法官做出對被告人不利判決,將被告人財產處分給行為人,構成三角詐騙,也即受騙人是法官,受害人是被告人。同時,虛假訴訟行為人也構成虛假訴訟罪。一個行為同時觸犯兩罪,屬于想象競合。 第③句,例如,甲與法官串通,由甲提起虛假訴訟,由法官判被告人乙敗訴,將乙的財產處分給甲。第一,甲構成虛假訴訟罪的實行犯,法官構成幫助犯,也即法官幫助甲一起欺騙法院。第二,法官構成枉法裁判罪的實行犯,甲構成教唆犯。第三,甲不構成詐騙罪,因為甲和法官勾結,甲沒有欺騙法官。第四,乙的財產遭受損失,甲和法官應構成財產犯罪,具體而言是盜竊罪,也即,甲和法官通過平和手段,將乙占有的財物轉移為甲占有。甲和法官構成虛假訴訟罪、枉法裁判罪、盜竊罪的共同犯罪,想象競合,擇一重罪論處。第③句認為,甲還構成詐騙罪。該說法錯誤。 第④句,例如,甲提起虛假訴訟,欲欺騙法官,法官發(fā)現(xiàn)真相,但仍判處被告人乙敗訴,將乙的財物處分給甲。甲不知道法官暗中相助。第一,甲構成虛假訴訟罪的實行犯,法官構成片面的幫助犯。第二,法官構成枉法裁判罪,但甲不構成該罪的教唆犯,因為甲沒有教唆法官枉法裁判,甲以為法官受騙。第三,甲想欺騙法官,但法官未受騙,甲構成詐騙罪未遂,實務中對普通的詐騙罪未遂一般不予刑罰處罰。第四,甲取得財物這一環(huán)節(jié)構成盜竊罪,法官是盜竊罪的片面正犯。第④句認為,法官不構成虛假訴訟罪。該說法錯誤。法官構成虛假訴訟罪的片面的幫助犯。 綜上所述,本題答案為C。
 
  40. 甲系某國有企業(yè)出納(國家工作人員),乙慫恿甲挪用公款300萬元給自己投資,稱兩個月后歸還,并承諾獲利平分。甲照辦。后乙用300萬元中的100萬元投資,200萬元用于購房。兩個月后,乙將300萬元歸還給甲,甲然后歸還給單位。甲乙挪用公款的數(shù)額分別是?
 
  A甲、乙的數(shù)額均是100萬元
 
  B甲、乙的數(shù)額均是300萬元
 
  C甲的數(shù)額是300萬元,乙的數(shù)額是100萬元
 
  D甲的數(shù)額是300萬元,乙的數(shù)額是100萬元
 
  【答案】A
 
  【解析】挪用公款罪有三種客觀處罰條件:(1)“進行非法活動”;(2)“數(shù)額較大,進行營利活動”;(3)“數(shù)額較大,超過3個月未還”。由于這三種行為方式都屬于客觀處罰條件,因此,不以計劃用途來認定,而以實際用途來認定。例如,甲為了炒股而挪出公款(數(shù)額較大),但因為股市行情不好就一直將公款放著沒用,超過3個月未還。對此就認定為挪用公款數(shù)額較大,超過3個月未還。 本題中,實際用途是,(1)100萬元投資。這屬于“數(shù)額較大,進行營利活動”,就此而言,甲、乙構成挪用公款罪的共同犯罪,數(shù)額是100萬元。二人對100萬元均要負責。(2)200萬元用于購房,兩個月后歸還。這不構成挪用公款罪。 綜上所述,本題答案為A。
 
  41.劉某持刀隨機砍殺路人致多人死亡,A市B區(qū)法院一審以故意殺人罪、判處劉某有期徒刑15年,劉某上訴,A市中級法院二審時委托鑒定機構鑒定,經鑒定,劉某是不負刑事責任的精神病人,下列關于A市中級法院對本案的處理的說法,下列哪一選項是正確的?
 
  A.先判決宣告劉某無罪,再啟動強制醫(yī)療程序
 
  B.先裁定終止審理,再啟動強制醫(yī)療程序
 
  C.以第一審判決適用法律錯誤為由,裁定撤銷原判,發(fā)回重審
 
  D.直接啟動強制醫(yī)療程序
 
  【答案】D
 
  【解析】本題考查二審中發(fā)現(xiàn)被告人符合強制醫(yī)療的情形的處理。
 
  《高法解釋》第640條規(guī)定:“第二審人民法院在審理刑事案件過程中,發(fā)現(xiàn)被告人可能符合強制醫(yī)療條件的,可以依照強制醫(yī)療程序對案件作出處理,也可以裁定發(fā)回原審人民法院重新審判。”本題中,D項的做法符合該法的規(guī)定。A項的錯誤在于,劉某實施暴力行為,不能對其宣告無罪。B項的錯誤在于,本題不屬于《刑事訴訟法》第16條、《高法解釋》第604、625條規(guī)定的終止審理的情形。按照《刑事訴訟法》第236 條第1款第(二)項的規(guī)定,二審法院認為原判決認定事實沒有錯誤,但適用法律有錯誤,或者量刑不當?shù)模瑧敻呐校坏貌枚ǔ蜂N原判,發(fā)回重審,因此,C項發(fā)回重審的理由是錯誤的。綜上,本題的正確答案為D項。
 
  42. 郎某誹謗李某從事淫穢色情行業(yè),李某的名譽嚴重受損,李某提起自訴。之后,由于該案嚴重擾亂網絡空間的社會秩序,公安機關進行立案偵查,并由檢察院提起公訴。關于該案的自訴和公訴的說法,下列哪一項是正確的?
 
  A.在自訴案件中,若郎某認罪認罰并同意適用速裁程序進行審理,可以適用速裁程序
 
  B.在檢察院提起公訴后,可以將自訴案件與公訴案件一并審理
 
  C.在公訴案件中,若郎某認罪認罰并同意適用速裁程序進行審理,可以適用速裁程序
 
  D.若郎某對李某真誠悔過,雙方達成和解,無論是自訴案件還是公訴案件,郎某都可以判無罪
 
  【答案】C
 
  【解析】本題考查自訴案件和公訴案件的和解、速裁程序的適用、自訴和公訴的關系。
 
  自訴案件沒有偵查階段,所以,自訴案件中,自訴人與被告人可能對事實、證據(jù)還有爭議,故自訴案件不能適用速裁程序,故A項錯誤。檢察院對該誹謗案提起公訴后,該案就不再適用自訴程序,故B項錯誤。依據(jù)《刑事訴訟法》第222條第1款的規(guī)定,基層人民法院管轄的可能判處三年有期徒刑以下刑罰的案件,案件事實清楚,證據(jù)確實、充分,被告人認罪認罰并同意適用速裁程序的,可以適用速裁程序,由審判員一人獨任審判。本題的C項符合速裁程序適用的條件,故C項正確。自訴案件中當事人和解后,自訴人往往撤回自訴;依據(jù)《刑事訴訟法》第290條的規(guī)定,公訴案件中當事人和解后,法院可以依法對被告人從寬處罰,而不是宣判無罪。故D項錯誤。綜上可知,本題的正確答案為C項。
 
  43. 下列關于未成年人刑事案件審判程序的說法,哪一選項是錯誤的?
 
  A.曹某(14歲)強奸案,法院對其決定逮捕,但應保證其繼續(xù)接受義務教育
 
  B.鄧某利用孫某(13 歲)運輸毒品,孫某可以在不暴露外貌、聲音的條件下出庭作證
 
  C.于某猥褻兒童案,法院詢問被害人時,應同步錄音錄像并盡量一次完成
 
  D.在校大學生張某盜竊案,法院受理該案時張某剛滿20歲,不由未成年人刑事案件審判組織審理
 
  【答案】D
 
  【解析】本題考查未成年人刑事案件審判程序。
 
  《高法解釋》第553條第3款規(guī)定:“對被逮捕且沒有完成義務教育的未成年被告人,人民法院應當與教育行政部門互相配合,保證其接受義務教育。”A項正確,故不當選。
 
  《高法解釋》第558條規(guī)定:“開庭審理涉及未成年人的刑事案件,未成年被害人、證人一般不出庭作證;必須出庭的,應當采取保護其隱私的技術手段和心理干預等保護措施。”B項中孫某是未成年證人,其在不暴露外貌、聲音的條件下出庭作證,是對其采取保護措施,B項正確,故不當選。
 
  《高法解釋》第556條第2款規(guī)定:“審理未成年人遭受性侵害或者暴力傷害案件,在詢問未成年被害人、證人時,應當采取同步錄音錄像等措施,盡量一次完成;未成年被害人、證人是女性的,應當由女性工作人員進行。”C項正確,故不當選。
 
  《高法解釋》第550條第2款規(guī)定:“下列案件可以由未成年人案件審判組織審理:( 一 )人民法院立案時不滿二十二周歲的在校學生犯罪案件; (二)強奸、猥褻、虐待、遺棄未成年人等侵害未成年人人身權利的犯罪案件;(三)由未成年人案件審判組織審理更為適宜的其他案件。”本題D項屬于該條第(一)項規(guī)定的情形,可以由未成年人案件審判組織審理。D不正確,當選。綜上,本題的應選擇D
 
  44.未成年人小吳涉嫌盜竊罪,下列關于該案的說法,錯誤的是
 
  A.小吳的父親對附條件不起訴有異議,則檢察院不能適用附條件不起訴
 
  B.法院對該案可適用速裁程序審理
 
  C.若檢察院對小吳作出酌定不起訴,應當封存
 
  D.司法機關和有關單位按照規(guī)定可查詢小吳的酌定不起訴決定,但應當保密
 
  【答案】B
 
  【解析】本題考查附條件不起訴、速裁程序、犯罪記錄封存。
 
  《刑事訴訟法》第282條第3款規(guī)定:“未成年犯罪嫌疑人及其法定代理人對人民檢察院決定附條件不起訴有異議的,人民檢察院應當作出起訴的決定。”本題A項中,小吳的父親是小吳的法定代理人,其對附條件不起訴有異議,檢察院不得對小吳適用附條件不起訴。故A正確,不當選。依據(jù)《刑事訴訟法》第223條的規(guī)定,被告人是未成年人的,不得適用速裁程序。故B項錯誤,當選。《高檢規(guī)則》第486條規(guī)定:“人民檢察院對未成年犯罪嫌疑人作出不起訴決定后,應當對相關記錄予以封存。除司法機關為辦案需要進行查詢外,不得向任何單位和個人提供。封存的具體程序參照本規(guī)則第四百八十三條至第四百八十五條的規(guī)定。”故C、D兩項正確,不當選。綜上,本題應選B。
 
  45. 周某因詐騙罪被K市北區(qū)公安局立案偵查,K市北區(qū)公安局將其位于K市南區(qū)的一處房產 查封,該房產此前已被銀行抵押。周某被北區(qū)法院判處有期徒刑三年并處罰金。周某提出上訴。K市中級法院裁定維持原判。關于該案執(zhí)行程序的說法,正確的是?
 
  A.北區(qū)公安局出具解封手續(xù)后,法院才可以處置該房產
 
  B.若銀行主張優(yōu)先受償,應在退賠被害人損失后予以支持
 
  C.由K市中級法院處置該房產
 
  D.南區(qū)法院可受委托處置該房產
 
  【答案】D
 
  【解析】本題考查財產刑的執(zhí)行程序。
 
  《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第5條第2款規(guī)定:“對偵查機關查封、扣押、凍結的財產,人民法院執(zhí)行中可以直接裁定處置,無需偵查機關出具解除手續(xù),但裁定中應當指明偵查機關查封、扣押、凍結的事實。本題中,對偵查機關查封的房產,法院執(zhí)行中可直接裁定處置,無需偵查機關出具解除手續(xù)。故A項錯誤。
 
  《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第13條規(guī)定:“ 被執(zhí)行人在執(zhí)行中同時承擔刑事責任、民事責任,其財產不足以支付的,按照下列順序執(zhí)行: (一)人身損害賠償中的醫(yī)療費用; (二)退賠被害人的損失; (三)其他民事債務;(四) 罰金; (五)沒收財產。債權人對執(zhí)行標的依法享有優(yōu)先受償權,其主張優(yōu)先受償?shù)模嗣穹ㄔ簯斣谇翱畹冢ㄒ唬╉椧?guī)定的醫(yī)療費用受償后,予以支持。”本題中, 銀行的抵押權屬于第三人的優(yōu)先受償權,其優(yōu)先于退賠被害人損失,故B項錯誤。
 
  《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第2條規(guī)定:“刑事裁判涉財產部分,由第一審人民法院執(zhí)行。第一審人民法院可以委托財產所在地的同級人民法院執(zhí)行。”本題中,財產刑由第一審法院執(zhí)行,本案中的第一審法院是 K市北區(qū)法院,故C項錯誤。被執(zhí)行財產在外地的,第一審法院可委托財產所在地的同級法院執(zhí)行,本案中的被執(zhí)行財產在南區(qū),所以,北區(qū)法院可以委托南區(qū)法院執(zhí)行。故D項正確。
 
  綜上,本題的正確答案為D項。”
 
  46. 黃某和李某因共同非法出售發(fā)票被K市公安局立案偵查,后被K市檢察院提起公訴,法院經審理,判處黃某有期徒刑三年,李某管制6個月,并處罰金1萬元。下列關于該案的說法,正確的是?
 
  A.K市公安局提請K市檢察院審查批捕,K市檢察院發(fā)現(xiàn)李某未滿16周歲,K市檢察院做出不批準逮捕的決定,同時告知公安機關終止偵查
 
  B. 若K市公安局對黃某取保候審,黃某繳納保證金,由K市公安局將其保證金作為罰金予以執(zhí)行
 
  C.若K市公安局對李某指定居所監(jiān)視居住,指定居所監(jiān)視居住2日折抵管制1日
 
  D.若K市公安局對李某指定居所監(jiān)視居住,在特殊情況下,可以不在K市指定居所監(jiān)視居住
 
  【答案】A
 
  【解析】本題考查取保候審、監(jiān)視居住、逮捕和罰金刑的執(zhí)行。
 
  《高檢規(guī)則》第287條規(guī)定:“對于沒有犯罪事實或者犯罪嫌疑人具有刑事訴訟法第十六條規(guī)定情形之一,人民檢察院作出不批準逮捕決定的,應當同時告知公安機關撤銷案件。對于有犯罪事實需要追究刑事責任,但不是被立案偵查的犯罪嫌疑人實施,或者共同犯罪案件中部分犯罪嫌疑人不負刑事責任,人民檢察院作出不批準逮捕決定的,應當同時告知公安機關對有關犯罪嫌疑人終止偵查。”本題A項中李某未滿16周歲,不需要追究刑事責任,但是黃某儒要追究責任,故K市檢察院對李某做出不批準逮捕的決定,同時告知公安機關終止偵查。故A項正確。
 
  依據(jù)《刑事訴訟法》第271條的規(guī)定,罰金刑由法院執(zhí)行,而不是公安機關執(zhí)行,故B項不正確。
 
  《刑事訴訟法》第76條規(guī)定:“指定居所監(jiān)視居住的期限應當折抵刑期。被判處管制的,監(jiān)視居住一日折抵刑期一日;被判處拘役、有期徒刑的,監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。”故C項中“指定居所監(jiān)視居住2日折抵管制1日”這一表述是錯誤的。
 
  《公安部規(guī)定》第112條第1款規(guī)定:“固定住處,是指被監(jiān)視居住人在辦案機關所在的市、縣內生活的合法住處;指定的居所,是指公安機關根據(jù)案件情況,在辦案機關所在的市、縣內為被監(jiān)視居住人指定的生活居所。”本題的辦案機關是K市,故D項的錯誤在于,不能在K市以外的地方對李某指定居所監(jiān)視居住。
 
  綜上,本題的正確答案為A項。
 
  47. 甲、乙共同故意殺人案,第一審法院判處甲死刑,乙有期徒刑10年,甲和乙對被害人的近親屬賠償人民幣10萬元。下列關于該案的說法,正確的是?
 
  A.最高法院復核該案時,發(fā)現(xiàn)原判決引用法律條文有瑕疵,在糾正后核準甲的死刑
 
  B.若甲提出上訴,二審法院審理發(fā)現(xiàn)一審對乙判處的刑罰過輕,可對乙加重刑罰
 
  C.若甲以量刑過重為由上訴,二審法院發(fā)現(xiàn)附帶民事判決不當,應當將刑事部分和附帶民事部分一并審理
 
  D.乙在服刑期間因病申請暫予監(jiān)外執(zhí)行,由法院負責組織對其進行病情診斷
 
  【答案】A
 
  【解析】本題考查死刑復核程序,上訴不加刑,附帶民事訴訟的二審、監(jiān)外執(zhí)行。
 
  《高法解釋》第429條規(guī)定:“最高人民法院復核死刑案件,應當按照下列情形分別處理……(二)原判認定的某一具體事實或者引用的法律條款等存在瑕疵,但判處被告人死刑并無不當?shù)模梢栽诩m正后作出核準的判決、裁定; …”。故A項正確。
 
  《高法解釋》第401條規(guī)定:“審理被告人或者其法定代理人、辯護人、近親屬提出上訴的案件,不得對被告人的刑罰作出實質不利的改判,并應當執(zhí)行下列規(guī)定: (一)同案審理的案件,只有部分被告人上訴的,既不得加重上訴人的刑罰,也不得加重其他同案被告人的刑罰;……本題B項中,只有甲提出上訴,二審法院既不得加重甲的刑罰,也不能加重乙的刑罰,故該項錯誤。
 
  《高法解釋》第407條規(guī)定:“第二審人民法院審理對刑事部分提出上訴、抗訴,附帶民事部分已經發(fā)生法律效力的案件,發(fā)現(xiàn)第一審判決、裁定中的附帶民事部分確有錯誤的,應當依照審判監(jiān)督程序對附帶民事部分予以糾正。”本題C項的錯誤在于,無需將刑事部分和附帶民事部分一并審理。
 
  《全國人民代表大會常務委員會關于〈中華人民共和國刑事訴訟法〉第二百五十四條第五款、第二百五十七條第二款的解釋》規(guī)定:“罪犯在被交付執(zhí)行前,因有嚴重疾病、懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女、生活不能自理的原因,依法提出暫予監(jiān)外執(zhí)行的申請的,有關病情診斷、妊娠檢查和生活不能自理的鑒別,由人民法院負責組織進行。”本題D項中乙因病在交付執(zhí)行后適用監(jiān)外執(zhí)行,則不適用該條文,不是由法院負責組織進行病情診斷,故D項表述不正確。綜上,本題的正確答案為A項。”
 
  48. 甲以投毒的方式殺害乙,公安機關分別對甲的精神狀態(tài)、毒物的化學成分、乙的死因進行鑒定,作出了三份鑒定意見。甲申請有專門知識的人丙出庭對鑒定意見發(fā)表意見。乙的妻子和戊是該案的證人。下列關于該案審理程序的說法,正確的是?
 
  A.甲申請的有專門知識的人不能超過兩人
 
  B.由控方先對有專門知識的人發(fā)問
 
  C.該案的證人戊拒不出庭作證,法院院長簽發(fā)強制證人出庭令,由公安機關執(zhí)行
 
  D.法院可以強制乙的妻子出庭作證
 
  【答案】D
 
  【解析】本題考查有專門知識的人和證人出庭。
 
  《高法解釋》第250條第2款規(guī)定:“申請有專門知識的人出庭,不得超過二人。有多種類鑒定意見的,可以相應增加人數(shù)。”本題中有三種鑒定意見,甲最多可申請六個有專門知識的人出庭。A項錯誤
 
  依據(jù)《刑事訴訟法》第197條第4款的規(guī)定,有專門知識的人出庭,適用鑒定人的有關規(guī)定。因此,甲申請出庭的有專門知識的人,由甲先發(fā)問,而不是控方發(fā)問。故B項錯誤
 
  《高法解釋》第255條規(guī)定:“強制證人出庭的,應當由院長簽發(fā)強制證人出庭令,由法警執(zhí)行。必要時,可以商請公安機關協(xié)助。”故C項的錯誤在于,不是公安機關執(zhí)行,而是法警執(zhí)行。《刑訴法》第193條第1款規(guī)定:“經人民法院通知,證人沒有正當理由不出庭作證的,人民法院可以強制其到庭,但是被告人的配偶、父母、子女除外。”可見,法院不能強制被告人的配偶、父母、子女出庭作證,但是,法院可以強制被害人的配偶、父母、子女出庭作證。本題D項中,法院可以強制被害人乙的妻子出庭作證,這一表述是正確的。
 
  綜上,本題的正確答案為D項。”
 
  49.甲涉嫌盜竊,在移送審查起訴時認罪認罰,檢察院建議判處有期徒刑4年,法院適用簡易程序審理后,認為量刑建議適當,但發(fā)現(xiàn)遺漏了甲的其他盜竊犯罪事實,遂通知檢察院,但檢察院未作出書面答復,下列關于法院的做法的表述,正確的是?
 
  A.判處有期徒刑4年
 
  B.就新事實自行調查
 
  C.將簡易程序轉為普通程序
 
  D.宣布進行法庭調查
 
  【答案】A
 
  【解析】 本題考查法院在審理時發(fā)現(xiàn)新的犯罪事實的處理。
 
  《高法解釋》 第297條規(guī)定:“審判期間,人民法院發(fā)現(xiàn)新的事實,可能影響定罪量刑的,或者需要補查補證的,應當通知人民檢察院,由其決定是否補充、變更、追加起訴或者補充偵查。人民檢察院不同意或者在指定時間內未回復書面意見的,人民法院應當就起訴指控的事實,依照本解釋第295條的規(guī)定作出判決、裁定。”本題中,在檢察院未作出書面答復的情形下,法院依據(jù)指控的盜竊事實作出裁判,本案屬于認罪認罰的案件,法院認為量刑建議適當,即采納檢察院的量刑建議有期徒刑4年,故A項正確。B、D兩項的做法均違反不告不理原則。《高法解釋》 第368條第1款規(guī)定:“適用簡易程序審理案件,在法庭審理過程中,具有下列情形之一的,應當轉為普通程序審理:(一)被告人的行為可能不構成犯罪的; (二)被告人可能不負刑事責任的;(三)被告人當庭對起訴指控的犯罪事實予以否認的;(四)案件事實不清、證據(jù)不足的;(五)不應當或者不宜適用簡易程序的其他情形。”本題中的情形不屬于該條中的簡易程序轉為普通程序的情形,故C項不當選。綜上,本題的正確答案為A項。
 
  50. 下列關于監(jiān)察機關辦案程序的說法,正確的是?
 
  A.檢察院在偵查甲徇私枉法案時,發(fā)現(xiàn)甲還涉嫌受賄罪,檢察院應當將徇私枉法案和受賄案的線索一并移送監(jiān)察機關
 
  B.上級監(jiān)察委可以管轄下級監(jiān)察委管轄范圍內的案件
 
  C.監(jiān)察機關對被調查人采取留置措施,應經上一級監(jiān)察機關批準
 
  D.監(jiān)察機關在調查職務犯罪中可告知被調查人在審查起訴后認罪認罰可從寬處理
 
  【答案】B
 
  【解析】本題考查監(jiān)察機關辦理案件的程序,檢察院和監(jiān)察機關管轄案件競合的處理。《高檢規(guī)則》第17條第1、2款規(guī)定:“人民檢察院辦理直接受理偵查的案件,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人同時涉嫌監(jiān)察機關管轄的職務犯罪線索的,應當及時與同級監(jiān)察機關溝通。經溝通,認為全案由監(jiān)察機關管轄更為適宜的,人民檢察院應當將案件和相應職務犯罪線索一并移送監(jiān)察機關;認為由監(jiān)察機關和人民檢察院分別管轄更為適宜的,人民檢察院應當將監(jiān)察機關管轄的相應職務犯罪線索移送監(jiān)察機關,對依法由人民檢察院管轄的犯罪案件繼續(xù)偵查。”故A項的錯誤在于,該情形下,檢察院與監(jiān)察機關溝通后,可能將徇私枉法案和受賄案的線索一并移送監(jiān)察機關,也可能將受賄案線索移送監(jiān)察機關,檢察院繼續(xù)偵查徇私枉法案。《監(jiān)察法》第16條第2款規(guī)定:“上級監(jiān)察機關可以辦理下一級監(jiān)察機關管轄范圍內的監(jiān)察事項,必要時也可以辦理所轄各級監(jiān)察機關管轄范圍內的監(jiān)察事項。”故B項正確。《監(jiān)察法》第43條第1款規(guī)定:“監(jiān)察機關采取留置措施,應當由監(jiān)察機關領導人員集體研究決定。設區(qū)的市級以下監(jiān)察機關采取留置措施,應當報上一級監(jiān)察機關批準。省級監(jiān)察機關采取留置措施,應當報國家監(jiān)察委員會備案。”本題C項的表述過于絕對,存在例外。該項錯誤。依據(jù)《監(jiān)察法》第31 條的規(guī)定,涉嫌職務犯罪的被調查人主動認罪認罰,具有法定情形之一的,監(jiān)察機關經領導人員集體研究,并報上一級監(jiān)察機關批準,可以在移送人民檢察院時提出從寬處罰的建議。這就意味著,監(jiān)察機關調查期間認罪認罰,也可以從寬處理。故D項錯誤。”
 
 
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